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2018年专利侵权如何赔偿

2018年专利侵权如何赔偿

发布时间 :2018-06-29 10:54浏览量 : 197
根据《专利法》第60条规定:“侵犯专利权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。”该条规定了三种专利侵权赔偿的计算方式:1、被侵权人因侵权受到的损失。2、侵权人因侵权获得的收益。3、按照专利许可费的倍数确定。
  •   根据有关法律的规定,专利侵权行为人应当承担的法律责任包括民事责任、行政责任与刑事责任。

      一、行政责任

      对专利侵权行为,管理专利工作的部门有权责令侵权行为人停止侵权行为、责令改正、罚款等,管理专利工作的部门应当事人的请求,还可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解。

      二、民事责任

      1、停止侵权,是指专利侵权行为人应当根据管理专利工作的部门的处理决定或者人民法院的裁判,立即停止正在实施的专利侵权行为。

      2、赔偿损失。侵犯专利权的赔偿数额,按照专利权人因被侵权所受到的损失或者侵权人获得的利益确定;被侵权人所受到的损失或侵权人获得的利益难以确定的,可以参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

      3、消除影响。在侵权行为人实施侵权行为给专利产品在市场上的商誉造成损害时,侵权行为人就应当采用适当的方式承担消除影响的法律责任,承认自己的侵权行为,以达到消除对专利产品造成的不良影响。

      三、刑事责任

      依照专利法和刑法的规定,假冒他人专利,情节严重的,应对直接责任人员追究刑事责任。

     
  •   专利侵权抗辩理由有哪些?

      1、专利无效抗辩

      在答辩期内向国家专利复审委请求宣告专利无效,同时请求法院中止案件审理。目前,对中止诉讼的条件把握得比较严。有的案件可要求被告提供中止诉讼保证金。

      2、非生产经营目的抗辩

      《专利法》第11条规定,任何人未经专利权人许可,都不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。因此,以生产经营为目的是构成侵犯专利权的必要条件。

      3、禁止反悔原则抗辩

      专利申请人或专利权人在专利申请或维持专利权有效过程中所放弃的内容,不能再纳入专利保护范围。

      4、捐献规则抗辩

      对于专利权人仅在说明书中记载而未在权利要求书中记载的技术方案,视为专利权人已将该技术方案捐献给社会,不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于专利保护范围。

      5、现有技术抗辩

      被控侵权人又证据证明其实施的技术或者设计属于专利申请日前已公开的现有技术或设的,不构成侵权专利权。

      6、先用权抗辩

      在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或已做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不构成专利侵权。

      7、合同许可抗辩

      使用专利技术已得到专利权人的许可。

      8、诉讼时效抗辩

      行为虽然构成侵权,但专利权人在超过诉讼时效后才起诉。

      9、合法来源抗辩

      为生产经营的目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明产品合法来源的,不承担赔偿责任。

     
  •   证据保全是当事人基于民事权利,为维护自身的合法权益,自主选择在适当的时候,向法定的机构提起的收集、固定、保管相关证据,以保持其证明力的活动。

      在专利侵权中,诉前的证据保全尤为重要。知识产权案件因其专业性和技术性,通常要求对涉案技术进行比对,固定证据就显得极为重要。而侵犯知产案件的隐蔽性导致取得证据极为困难。

      知产案件的证据保全对于证据的完整性、取得证据的合法性、主体与侵权行为的关联性都有极高的要求,一旦有一个环节存在瑕疵,往往会导致证据链的不完整,从而使原有的证据保全无效,导致专利侵权的行为无法被认定,给权利人在诉讼中造成极为严重的风险。

      专利侵权中的证据保全,取证对象通常包括:

      (1)非法制造生产侵权产品或非法使用专利方法制造生产非专利产品的生产商;

      (2)侵权产品使用者或消费者;

      (3)侵权产品的销售商;

      (4)侵权产品的进口商等。

      也即自侵权产品被生产制造到使用的各个环节中,故意或明知是侵权产品或侵权方法的相关人员都是侵权主体,可作为取证对象。

      专利侵权中,证据保全的种类按照时间分,可分为诉前证据保全和诉中证据保全。

      诉前证据保全,指利害关系人及其委托的代理人在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,在诉讼之前保全证据,对证据加以固定和保护。

      申请诉前证据保全在知识产权侵权案件中是大量存在的。保全措施后,当事人或利害关系人应在法定时间段里提起诉讼。如果没有向法院提起诉讼,则此种保全措施应当予以解除,或者将有关证据予以销毁或发还,同时申请人还要就此所造成的损失承担赔偿责任。

      证据保全可向不同的机构申请,包括:

      (1)申请公证机关进行诉前证据保全

      公证证据具有推定为真的效果。《民事诉讼法》第59条规定:“人民法院对经过公证证明的法律行为、法律事实和文书,应当确认其效力。但是,有相反证据足以推翻公证证明的除外”。公证机关对证据进行保全,其效果与法院依职权所进行的保全,是相等的。在诉前,当事人能够充分运用公证机关收集、保全证据,是一个做好诉前准备的有效措施。

      (2)申请法院进行诉前证据保全

      2002年最高法院《关于民事诉讼证据若干问题的规定》第25条:“法律、司法解释规定诉前证据保全的,依照其规定办理”。最高法院2001年7月1日实施的《关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第 16条也规定了诉前证据保全。

      (3)申请人民法院调取证据

      我国《民事诉讼法》第六十四条规定:当事人及其代理人因客观原因不能自行取得的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。

      根据《民事诉讼法》及最高法院有关司法解释的规定,法院调查收集证据有两种运作方式:一是主动依职权调查收集证据。在涉及可能有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实以及有关程序事项时,法院应当主动依职权调查和收集证据,而无需当事人提出取证申请。二是根据当事人的申请取证。在法院主动依职权调取证据的范围被缩小了以后,当事人提出证据调查的申请变得日益重要。如果缺乏当事人及时提出的证据调查申请,法院一般不主动调查证据。在当事人提出证据调查申请后,法院是否启动调查取证的机制还取决于法院的审查判断,只有在当事人提出的该项申请符合法院取证范围之时,法院才有义务调查取证,否则法院应当驳回该项申请。

      法院通常采取的措施是对易拍照的被控侵权产品采用拍照的方式,或采用记录下被控侵权产品的技术特征的方式,对易于调取的书籍、商标实物等采用扣押、提取等手法,而对于被控侵权人的财务账册往往因侵权人的阻挠或隐藏而极难得到。

      (4)申请行政机关调查取证

      我国的《专利行政执法办法》第五章对调查取证有专章规定。管理专利工作的部门在查处案件的过程中,可以根据需要依职权调查收集有关证据。可以查阅、复制与案件有关的合同、帐册等有关文件;询问当事人和证人;采用测量、拍照、摄像等方式进行现场勘验。涉嫌侵犯制造方法专利权的,管理专利工作的部门可以要求被调查人进行现场演示。涉及产品专利的,可以从涉嫌侵权的产品中抽取样品。

      专利权人往往在提起专利侵权诉讼的同时,提出一份调取证据申请,调取的证据通常又分为三类:

      第一,保全被控侵权产品;

      第二,调查被控侵权单位的财务账册,以便确定赔偿额;

      第三,调取被控侵权人存在侵权的证据。

      专利权人要收集的证据,大致有如下几个方面:

      (1)有关侵权者情况的证据。

      侵权者确切的名称、地址、企业性质、注册资金、人员数、经营范围等情况,都是专利权人首先应了解的。了解这些情况对专利权人对付专利侵权应采取什么样的策略是很重要的。

      (2)有关侵权事实的证据。

      构成专利侵权的前提是必须要有侵权行为。因此,证明侵权者确实实施了侵犯专利权的行为的证据在处理侵权过程中是至关重要的。这些方面的证据有侵权物品的实物、照片、产品目录、销售发票、购销合同等。

      (3)有关损害赔偿的证据。

      专利权人可以向侵权者要求损害赔偿。要求损害赔偿的金额可以是专利权人所受的损失。但专利权人要提供证据,证明因对方的侵权行为,自己专利产品的销售量减少,或销售价格降低,以及其他多付出的费用或少收入的费用等损失。

      在专利侵权诉讼中,证据保全占据的地位非常重要,但有时会由于证据保全过程中的疏忽,导致无法取证或取得的证据无效,因此需要注意以下事项。

      申请公证机构调查取证应当注意:第一,在申请证据保全时,事先确定侵权主体,避免因侵权主体不明导致无法进行侵权诉讼;第二,侵权产品的取得过程合法;第三,侵权产品的拆封、保存及对比符合法律的规定。

      申请法院调查取证应当注意两点:一是申请调查的证据范围,必须符合法定情形;二是此项申请必须注意举证时限。

      由于公证机构不同于法院,属于第三方机构,在通过公证机构进行证据保全时,对保全的过程合理及合法性的要求要远远高于法院,专利侵权诉讼中,证据保全也是侵权判定中非常重要的环节。否则,会导致整个侵权诉讼无法进行。

      随着证据保全制度的日益完善,非专利技术或产品的在先使用的证据保全,也成为专利侵权诉讼中至关重要的一步。

      在先使用的证据保全不仅要对最终产品进行封存,也需要记录产品制造生产的过程,流水线规模,制造数量、设备情况。并且由于在先使用的证据保全属于预防性的,何时会用到存在不确定性,可能需要留存较长年限,另外,涉及的技术一般都是属于需要保密的技术秘密,所以需要对该证据保全进行系统的管理,并提供良好的保存环境。

      综上,证据保全在专利侵权中是非常重要的一个环节,与专利侵权的判定息息相关。

     
  •   1、按照权利人因侵权遭受的实际损失来确定

      侵权人因侵权所获得的利益=侵权产品在市场上销售的总数*每件侵权产品的合理利润

      2、按照侵权人因侵权所获得利益来确定

      权利人因被侵权所受到的损失=专利权人因侵权造成的销售减少的总数*每件专利产品的合理利润

      如果权利人销售量减少总数难以确定的:权利人因被侵权所受到的损失=侵权产品在市场上销售的总数*每件专利产品的合理利润所

      3、按照侵权人因侵权所获得利益来确定

      被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。

      4、按照法定赔偿金来确定

      没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。

      最后一种计算方法只有在前3种计算方式都无法使用时,才能采用。

     
  •   一、赔偿的计算方式

      《专利法》第六十五条规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

      权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

      该条规定了专利侵权赔偿的计算方式:

      1、被侵权人因侵权受到的实际损失;

      2、侵权人因侵权获得的收益;

      3、按照专利许可费的倍数确定;

      4、以上都难以确定的,给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

      二、侵权人因侵权获得的利益

      最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定(以下简称高院规定)第二十条第二款规定,专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。这里需要注意,在会计制度上营业利润和销售利润的区别。

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      三、 被侵权人因为侵权而受到的损失

      高院规定第二十条第一款规定,专利法第六十五条规定的权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。

      四、按照专利许可费的倍数确定

      高院规定第二十一条规定,权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,依照专利法第六十五条第二款的规定确定赔偿数额。

      五、关于合理的开支

      高院规定第二十二条规定,权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的,人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。

      六、连续侵权的赔偿计算问题

      高院规定第二十三条规定,侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在继续,在该项专利权有效期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。

      综上可知,在对专利侵权进行赔偿的时候,我们需要计算这个具体的受害者的损失数额,但往往这个损失的计算是比较困难的。如果你不清楚该如何计算专利侵权损害的话,可以委托专业人士来进行计算。

     
  •   一、直接侵权行为。

      主要是指未经专利权人许可,以生产经营为目的,制造、使用、销售、许诺销售、进口发明、实用新型专利产品或利用专利方法获得的专利产品,以及制造、销售、许诺销售、进口外观设计专利产品。

      其表现形式包括:

      (1)制造发明、实用新型、外观设计专利产品的行为;

      (2)使用发明、实用新型专利产品的行为;

      (3)许诺销售发明、实用新型专利、外观设计专利产品的行为;

      (4)销售发明、实用新型或外观设计专利产品的行为;

      (5)进口发明、实用新型、外观设计专利产品的行为;

      (6)使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为;

      (7)假冒他人专利的行为。为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,仍然属于侵犯专利权的行为,需要停止侵害但不承担赔偿责任。

      二、假冒专利的行为

      具体包括以下几种:

      (1)未经许可,在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号;

      (2)未经许可,在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术;

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      (3)未经许可,在合同中使用他人的专利号,使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术;

      (4)伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。

      三、冒充专利的行为

      冒充专利的行为是指以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的行为,包括以下几种:

      (1)制造或者销售标有专利标记的非专利产品;

      (2)专利权被宣告无效后,继续在制造或者销售的产品上标注专利标记;

      (3)在广告或者其他宣传材料中将非专利技术称为专利技术;

      (4)在合同中将非专利技术称为专利技术;

      (5)伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件。

      四、间接侵权行为。

      这是指行为人本身的行为并不直接构成对专利权的侵害,但实施了诱导、怂恿、教唆、帮助他人侵害专利权的行为。例如,行为人知道有关产品系只能用于实施特定发明或者实用新型专利的原材料、中间产 品、零部件、设备等,仍然将其提供给第三人以实施侵犯专利权的行为,权利人主张该行为人和第三人承担连带民事责任的,人民法院应当支持;该第三人的实施不是为生产经营目的,权利人主张该行为人承担民事责任的,人民法院应当支持。

      间接侵犯行为中要注意以下几点:

      (1)未经专利权人授权或者委托,擅自转让其专利技术的行为。此时受让人若利用了该项专利技术制造了专利产品,那么受让人和转让人构成共同侵权,要承担连带责任。

      (2)其他诱导、怂恿、教唆、帮助他人侵权的行为,行为人与侵权人构成共同侵权,承担连带责任。

     
  •   1、当事人协商解决

      专利侵权纠纷是民事纠纷,由当事人自行协商解决,有利于平息纷争,化解矛盾。修改后的《专利法》第57条首先提倡这种解决方式。但是协商解决不是请求处理或者起诉的专利侵权纠纷的处理模式一般有协商解决、行政处理、司法解决和诉前临时措施前提条件。当事人不愿意协商的,可以直接通过行政或司法程序处理侵权纠纷。

      2、行政处理

      由管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷是实现专利权保护的重要途径。依《专利法》第57条规定,专利管理机关处理侵权纠纷时,有权认定侵权行为是否成立;认定侵权行为成立的,有权责令侵权人立即停止侵权。

      对专利管理机关的处理决定,当事人不服的,可以在收到处理通知之日起15天内向法院提起行政诉讼。侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,专利管理机关可以申请人民法院强制执行。

      专利管理机关也可以对侵犯专利权的损害赔偿问题进行调解。但损害赔偿属于典型的民事救济方式,专利管理机关只能应当事人的请求进行调解,不作处理决定。调解不成的,当事人可向人民法院提起专利侵权的民事诉讼。

      3、司法解决

      所谓专利权纠纷的司法解决是指为了有效地对侵犯专利权行为予以制裁,给权利人以适当的补救,维护市场秩序,司法机关给予专利权人以必要的司法救济。当专利权受到不法侵害时,专利权人可以直接向人民法院起诉。

      依照最高人民法院的规定,专利侵权纠纷的第一审人民法院,是各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院、各经济特区的中级人民法院及各地高级人民法院指定、经最高人民法院同意的较大城市的中级人民法院。基层人民法院和其他中级人民法院不能作为第一审法院审理专利侵权纠纷案件。

      4、诉前临时措施

      诉前临时措施,是指在诉讼开始之前,为制止正在实施或即将实施的侵权行为所采取的措施。修改后的我国《专利法》新增的第61条规定:“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为,如不及时制上将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。人民法院处理前款申请,适用《中华人民共和国民事诉讼法》第93条至第96条和第99条的规定。”

      诉前停止侵权行为的措施,在英美法和大陆法系中被称为“临时性禁令”,TRIPs协议第50条称之为“临时措施”。诉前l临时措施可以理解为专利权人在寻求法律保护中特殊的司法救济方法。

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      一方面,权利人还没有实际的损害后果;另一方面,行为人的实施行为却受到了人民法院的禁止。这种保护方法援引了民法上对物权的保护防卫性理论,法律允许专利权人在其权利实际受到侵害之前请求司法机关制止正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为,可以有效地防止即发侵权后果的产生,起到了权利的防卫作用。

      因为专利权具有无形性,它不能像有形财产那样为所有人通过占有的方式来保护,它较其他财产权更容易受侵害,因此,对专利权侵权行为的规制,仅局限于侵权行为开始之时,往往会使权利人陷入被动的局面,一旦受到侵害,可能会造成不可弥补的损失。而从事后救济转向事前防卫,则能更为有效地保护权利人的利益。

      关于侵权纠纷的知识拓展

      专利侵权纠纷类型

      1、未经专利权人许可实施其专利的侵权行为

      这里所说的“实施”针对不同性质的专利,其含义也有所不同,一般情况下,非法实施他人专利比较隐蔽,有时是改头换面,将原来专利进行非实质性改动,看似不同,实则没有新内容;有时只是部分侵权,侵权人的产品可能比原专利技术更进步,效果更好,但确实使用了他人专利,不论使用的程度有多大,都构成侵权。对侵权行为,专利权人或利害关系人可以请求管理专利工作的部门处理,也可以直接向人民法院起诉。诉讼时效为2年,自专利权人或者利害关系人得知或应当得知侵权行为之日起计算。

      2、假冒他人专利的侵权行为

      假冒他人专利是指在非专利技术产品上或广告宣传中注明专利权人的专利标记和专利号,使公众误认为是他人的专利产品的行为。被假冒的专利是客观存在的有效专利,因此这种行为直接危害专利权人的利益,欺骗消费者,扰乱了专利管理秩序,它比第一种专利侵权行为情节更为严重。

     
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