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侵权行为认定标准

侵权行为认定标准

发布时间 :2019-07-12 10:05浏览量 : 137
在实践中,侵权行为在我们的生活中时常发生,侵权行为的责任包括民事责任、行政责任、情节严重的会构成刑事责任,无论如何加害人都需要对自己的行为负责,那么侵权行为的认定标准都有哪些呢?
  •   现在的国家都是十分重视自国的知识产权的发展的,知识产权的作用是不言而喻的,但是很多人都不知道知识产权的侵权行为是怎么认定的。下面就为大家带来产品知识产权侵权行为的认定标准是什么的相关内容,一起来看看吧。

      一、产品知识产权侵权行为的认定标准是什么

      知识产权侵权行为的构成,是学者们争议比较多的问题。有学者从一般民事侵权行为构成的四个方面,阐述了知识产权侵权行为的构成:

      1、关于违法性问题。这是知识产权侵权行为一个重要的构成要件,虽然在学术界不少学者在研究违法性是否应独立地成为侵权的构成要件,但至少在知识产权侵权领域,违法性这个要件是必不可少的。

      2、关于损害事实(结果)问题。在一般民事侵权理论侵权的构成中,无论是三要件说、四要件说还是五要件说,都认为损害事实是民事侵权的构成要件之一,但是已经有不少学者提出,在知识产权侵权构成中,损害事实(结果)已经不再是必需的构成要件,这也是知识产权侵权行为与一般民事侵权行为的不同点之一。

      3、关于因果关系。这是一般民事侵权理论中,民事侵权行为的必备要件,但由于有些侵犯知识产权的行为并不要求有损害后果,因此只有对造成损害后果的知识产权侵权行为,需要确定侵权人所应承担的责任大小时,因果关系的认定才有意义。

      4、关于主观要件。上文阐述的民事侵权理论中,构成一般侵权行为的要件之一是加害人主观上具有过错,但是,在知识产权侵权行为的构成并不是以主观过错为必备要件。我国的专利法第63条第2款、商标法第56条第3款均确立了无过错的侵权责任。从以上的立法例中可以看出,即使行为人是无过错的,也应承担侵权责任,只不过其承担的侵权责任要比有过错的轻,有过错的行为人除承担停止侵权、销毁侵权产品、消除影响等的侵权责任外往往还要承担损害赔偿责任。

      二、知识产权特征

      主要特点

      (1)知识产权是一种无形财产。

      (2)知识产权具备专有性的特点。

      (3)知识产权具备时间性的特点。

      (4)知识产权具备地域性的特点。

      (5)大部分知识产权的获得需要法定的程序,比如,商标权的获得需要经过登记注册。

      专有性

      即独占性或垄断性;除权利人同意或法律规定外,权利人以外的任何人不得享有或使用该项权利。这表明权利人独占或垄断的专有权利受严格保护,不受他人侵犯。只有通过“强制许可”,“征用”等法律程序,才能变更权利人的专有权。知识产权的客体是人的智力成果,既不是人身或人格,也不是外界的有体物或无体物,所以既不能属于人格权也不属于财产权。另一方面,知识产权是一个完整的权利,只是作为权利内容的利益兼具经济性与非经济性,因此也不能把知识产权说成是两类权利的结合。例如说著作权是著作人身权(或著作人格权、或精神权利)与著作财产权的结合,是不对的。知识产权是一种内容较为复杂(多种权能),具经济的和非经济的两方面性质的权利。因而,知识产权应该与人格权、财产权并立而自成一类。

      地域性

      即只在所确认和保护的地域内有效;即除签有国际公约或双边互惠协定外,经一国法律所保护的某项权利只在该国范围内发生法律效力。所以知识产权既具有地域性,在一定条件下又具有国际性。

      时间性

      即只在规定期限保护。即法律对各项权利的保护,都规定有一定的有效期,各国法律对保护期限的长短可能一致,也可能不完全相同,只有参加国际协定或进行国际申请时,才对某项权利有统一的保护期限。

      属于绝对权

      在某些方面类似于物权中的所有权,例如是对客体为直接支配的权利,可以使用、收益、处分以及为他种支配(但不发生占有问题);具有排他性;具有移转性(包括继承)等。

      法律限制

      知识产权虽然是私权,虽然法律也承认其具有排他的独占性,但因人的智力成果具有高度的公共性,与社会文化和产业的发展有密切关系,不宜为任何人长期独占,所以法律对知识产权规定了很多限制:

      第一,从权利的发生说,法律为之规定了各种积极的和消极的条件以及公示的办法。例如专利权的发生须经申请、审查和批准,对授予专利权的发明、实用新型和外观设计规定有各种条件(专利法第22条、第23条),对某些事项不授予专利权(专利法第25条)。著作权虽没有申请、审查、注册这些限制,但也有著作权法第3条、第5条的限制。

      第二,在权利的存续期上,法律都有特别规定。这一点是知识产权与所有权大不同的。

      第三,权利人负有一定的使用或实施的义务。法律规定有强制许可或强制实施许可制度。对著作权,法律并规定了合理使用制度。

      法律特征

      从法律上讲,知识产权具有三种最明显的法律特征:

      一是知识产权的地域性,即除签有国际公约或双力、多边协定外,依一国法律取得的权利只能在该国境内有效,受该国法律保护

      二是知识产权的独占性,即只有权利人才能享有,他人不经权利人许可不得行使其权利

      三是知识产权的时间性,各国法律对知识产权分别规定了一定期限,期满后则权利自动终止。

      “知识产权是指公民、法人或者其他组织在对创造性的劳动所完成的智力成果依法享有的专有权利,受法律保护,不容侵犯。”

      三、知识产权主要范围

      (1)著作权和邻接权。著作权,又称版权,是指文学、艺术和科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利。邻接权在著作权法中被称为“与著作权有关的权益”。

      (2)专利权,即自然人、法人或其他组织依法对发明、实用新型和外观设计在一定期限内享有的独占实施权。

      (3)商标权,即商标注册人或权利继受人在法定期限内对注册商标依法享有的各种权利。

      (4)商业秘密权,即民事主体对属于商业秘密的技术信息或经营信息依法享有的专有权利。

      (5)植物新品种权,即完成育种的单位或个人对其授权的品种依法享有的排他使用权。

      (6)集成电路布图设计权,即自然人、法人或其他组织依法对集成电路布图设计享有的专有权。

      (7)商号权,即商事主体对商号在一定地域范围内依法享有的独占使用权。

      对于科技成果奖励权、地理标志权、域名权、反不正当竞争权、数据库特别权利、商品化权等能否成为独立的知识产权,在理论界存在较大分歧。

      以上就是法律快车小编为大家带来产品知识产权侵权行为的认定标准是什么的全部内容。知识产权的侵权是一种违法行为的,所以说是一定要多多注意的。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   现如今,我们经常能看到食品不卫生或者出现其他问题的报道,食品是人生存的必需品,涉及到每个人最基本的生存权益,因此食品问题是每个消费者都会关心的的问题。今天就给大家带来的食品侵权行为地的认定的相关知识

            一、食品侵权是什么 

      食品侵权不仅仅会造成人身损害、财产损害,还会造成精神损害。基于此,食品侵权应界定为:经营者,生产者,以及广告代言人等基于一个侵权行为或多个相同性质的侵权行为,在食品生产的各个环节中违反国家有关食品卫生的规定和标准,导致食品存在可能侵害人身体健康的缺陷或者危及间接受害人身体健康的缺陷,侵害他人的财产权及生命权,使一个或多个受害人受到人身损害、财产损害、精神损害或者受法律保护的其他权益的损害。惩罚性赔偿是指加害人具有故意、恶意、擅用职权或轻信可以避免伤害的加害行为,并且该行为导致被害人的权益有所损害,法院据此为据判给被害人的赔偿应超过被害人实际所受损害。

      二、不符合食品安全标准的食品的情形

      (一)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常,可能对人体健康有害的;

      (二)含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的;

      (三)含有致病性寄生虫、微生物的,或者微生物毒素含量超过国家限定标准的;

      (四)未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品;

      (五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品;

      (六)容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的;

      (七)掺假、掺杂、伪造,影响营养、卫生的;

      (八)用非食品原料加工的,加入非食品用化学物质的或者将非食品当作食品的;

      (九)超过保质期限的;

      (十)为防病等特殊需要,国务院卫生行政部门或者省、自治区、 直辖市人民政府专门规定禁止出售的;

      (十一)含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂的或者农药残留超过国家规定容许量的;

      (十二)其他不符合食品卫生标准和卫生要求的。

            三、食品侵权行为地的认定 

      1、对于侵权行为而提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地法院管辖。

      2、侵权行为地,包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。

      《民事诉讼法》 第二十八条 因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

      《最高法院关于民事诉讼法的解释》 第二十四条 民事诉讼法第二十八条规定的侵权行为地,包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。

      食品侵权地就是侵权行为实施地和侵权结果发生地。

      食品问题关乎每一个公民的健康问题,消费者在购买食品时一定要选择正规厂家生产的食品,以免买的不卫生的食品。以上就是法律快车小编给大家带来的食品侵权行为地的认定 的相关知识,如还有其他疑问,欢迎联系法律快车小编进一步沟通交流。

     

     
  •   在现今消费领域,大部分商品都存在标志的商标,商标的侵权行为更是屡见不鲜,驰名商标作为一种特别的商标,驰名商标侵权行为认定程序应该是怎样的呢?遭遇商标侵权怎么处理,如何维权呢?针对这几个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      一、驰名商标侵权行为认定程序

      驰名商标享有与普通注册商标相同的权利,有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

      (1)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;

      (2)销售侵犯自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

      (4)未经商标注注册商标专用权的商品的;

      (3)伪造、搜册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

      (5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

      除此之外,存在着其他驰名商标侵权行为,主要包括:

      (1)抢注驰名商标。由于驰名商标的公众广泛知晓性,使其自身具备的无形价值极高,但是有些企业未及时进行注册,导致驰名商标被抢注,侵害所有权人的利益。

      (2)以驰名商标作为企业名称。一般公众容易把商标与企业名称联系起来,特别是驰名商标,有些企业为提高知名度,会用他人的驰名商标作为企业名称,构成侵权。

      (3)以驰名商标作为域名。随着网络的不断发展,电子商务、网络购物等新鲜事物出现,域名具有唯一性不能重复性,其直接使人联系到该驰名商标,因此这种侵权方式也不断增多。

      (4)将他人的驰名商标作为自己商品的名称、包装装潢使用,或者在商品的说明书、价目表或者其他文件中附加或使用了与驰名商标相同或近似的图案。

      二、商标侵权如何维权

      1、全面搜集证据材料

      搜集与案件有直接利害关系和间接利害关系的有利的相关证据,例如,国家行政机关的一些公文、登记书、公证等;原件、原物及复印件、复制品等。除了被侵权人自身理应合法受到保护的证据材料,还应举证侵权人对被侵权人造成损失、产生影响的相关证据材。数个种类不同、内容一致的证据优于一个孤立的证据,所以对于案子相关联的有力证据越多越好哦。

      2、客观分析案情选择维权途径

      根据搜集的证据材料等事实依据,结合被侵权人的主观倾向,选择最符合实际情况的维权途径。可以通过付出价值不大的行政程序,或选择效率更高的司法程序,为了保证成功几率,也可同时选择多种程序,全方位保障被侵权人的利益。

      3、申请文书

      搜集证据,选择维权途径,准备工作做完后,最重要的就是被侵权人的陈述书。陈述书应说明侵权人具体的侵权行为和强有力的论证分析,才能使相应执法机关更客观的对案件的实际情况进行判断,了解被侵权人的申请请求。所以,文书的撰写占案件成败比的重要部分。

      4、耐心与配合

      因为案件的不同会有不同的审理周期,被侵权人提交了申请后,要保持充分的耐心,与相关执法部门保持良好的沟通并积极配合。

      三、商标侵权如何赔偿

      侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

      人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

      权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

      注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。

      销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。

      以上就是法律快车小编为您详细介绍的关于“驰名商标侵权行为认定程序”的相关知识,驰名商标相对于普通商标价值更高,因此认定驰名商标侵权行为的范围更加广泛,相信上述介绍让你对驰名商标的侵权行为有了详细的认识。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

     
  •   人身权是公民最基本的个人权利,如果行为人侵犯他人人身权利的,要承担民事责任,如果情节严重的,要承担刑事责任。如果人身侵权的受害人要对人身侵权行为地进行认定的,那么人身侵权行为地的认定是怎样的呢?阅读完以下为您整理的内容,一定会对您有所帮助的。

      一、人身侵权行为地的认定

      侵权行为地包括:被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;专利方法使用行为的实施地,依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地;假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。

      人身侵权行为地指的就是侵权行为的发生地。

      侵权行为适用侵权行为地法这一原则在过去几乎为各国所普遍采用,只是理由各异。有的国家是以“场所支配行为原则”为依据,有的国家是以“既得权说”为依据的。有的学者则从“权利平衡”论出发,认为个人权利的平衡是在侵权行为地被打破的,因而侵权行为适用侵权行为地法是为保证这种平衡。判定侵权行为地在哪儿是国际私法确定侵权行为准据法中最棘手、最有分歧而且是无法回避的问题。各国对此问题的解决大体形成以下几种不同做法:

      以加害行为地为侵权行为地。此做法为德国、法国、比利时、意大利等国的学说或判例所接受。

      以损害结果发生地为侵权行为地。这种观点认为损害结果是债产生的直接原因,因加害行为一般不会给所在地国家带来影响。此做法为土耳其、加蓬等国的法律或判例所接受。

      凡与侵权事实发生有关的地方,包括加害行为地或损害结果发生地均可作为侵权行为地,受害人可以自由选择一地作为侵权行为地。

      二、侵权行为构成的要件

      1、不可抗力

      不可抗力,是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况。

      2、受害人的过错

      受害人的过错,是指受害人对侵权行为的发生或者侵权损害后果扩大存在过错。

      3、正当防卫

      正当防卫,是指为了使公共利益,本人或者他人的财产、人身或者其他合法权益免受正在进行的不法侵害,而对不法侵害人所实施的不超过必要限度的行为。

      4、紧急避险

      紧急避险,是指为了公共利益,本人或者他人的财产、人身或者其他合法权益免受正在发生的危险,而不得已采取的致他人较小损害的行为。

      5、受害人的同意

      受害人的同意,是指受害人在侵权行为或者损害后果发生之前自愿作出的自己承担某种损害后果的明确的意思表示。

      三、侵权行为的诉讼时效

      1、侵权行为的一般诉讼时效

      《民法通则》第135条规定的一般诉讼时效对侵权行为同样运用。侵权损害赔偿的诉讼为2年,超过这一期限,即丧失请求人民法院保护其利益的权利。

      2、侵权行为的特殊诉讼时效

      《民法通则》第136条规定:“身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为1年”。在一些特别法中对诉讼时效期间的规定也不尽相同。《产口质量法》第45条规定:“因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为2年,自当事人知道或应当知道其权益爱到损害时起算”。《环境保护法》第42条规定:“因环境污染损害赔偿的诉讼时效期间为3年,从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算”。《国家赔偿法》第32条规定:“赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年,自国家机关及其工作人员行使职权的行为被依法确认为违法之日起计算,但被羁押期间不计算在内”。在处理侵权损害赔偿案件中,要注意特别法优于普通法的运用法律原则,不能完全运用《民法通则》的规定。

      3、侵权行为的最长诉讼时效

      侵权行为的最长诉讼时效,在《民法通则》中第135条规定为20年。在《产口质量法》条33条规定,因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权,在造成损害的缺陷产品交付用户之日起,消费者满10年丧失,但是,尚未超过明示安全使用期的除外。

      以上就是法律快车小编为您整理的最新人身侵权行为地的认定的相关内容。综上,人身侵权行为地认定为是侵权行为的发生地,受害人可就侵权行为发生地或者被搞得住所地的法院起诉。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们的法律快车律师。

     
  •   知识产权作为一种公民的基本利益理应受到法律保护,当自身的知识产权受到不法行为的侵害时应及时拿起法律武器为自己维权。在维权之前需了解自己的知识产权属于哪一种。下面就为大家带来知识产权侵权行为地认定的相关内容,一起来看看吧。

      一、知识产权侵权行为地认定

      知识产权的侵权行为,一般认为包括对著作权、商标权、专利权、商业秘密权、反不正当竞争权、等智力成果权的侵害行为知识产权法相对于民法来讲,属于特殊法。民法概括性地规定了侵权行为的认定标准或条件,知识产权法则更加具体规定了知识产权侵权行为的表现形式。

      我们不但要依据民商法、侵权行为法从总体上把握侵权行为的表现形态和认定标准,还要依照各部知识产权法具体地掌握对每一类侵犯知识产权行为认定的规格和要点,才能完成在审判知识产权侵权纠纷案件中的法律适用的任务。

      二、知识产权侵权行为的四种表述方式

      一种是明确规定在相应法律的法律责任一章中,在同一条规定了民事等法律责任后,再一一列举应受民事责任追究的侵权行为,如著作权法、计算机软件保护条例第二种规定在知识产权保护一章中,专条规定侵权行为

      另专条规定这些行为应承担的法律责任,如商标法第三种是在法律的总则部分专条规定为法律所禁止的侵害专利权的行为,而在权利保护一章专条列举规定不视为侵犯专利权的行为和不承担赔偿责任的行为并在该章中规定了应当追究的法律责任,如专利法

      第四种为专章规定侵权或违法行为,并另外专章规定应追究的法律责任,如反不正当竞争法

      概括起来说,知识产权法一般都规定了相应知识产权的权利内容,列举规定了侵权行为及除外情况和限制条件,以及应承担的法律责任。法律责任一般为民事法律责任和行政法律责任。

      因而,我们在认定知识产权侵权行为时,就要注意知识产权法律规定的认定侵权事实的所有法律事实,即侵权所必备的法律事实系统。避免任何片面主观地看问题。这对于审判案件的法官来说,尤其重要。

      三、知识产权侵权行为抗辩

      (一)相关部门应明确知道自身是否具备充足的资质来作为维护知识产权的所有方,因此法制部门需对原告的主体资质进行技术认证,若发现不符合主体资质之处,则应取消诉讼行为。

      (二)明确所要诉讼的知识产权的有效保护期。一般而言,知识产权具有一定的时间限制,如根据《专利法》的保护期在10年到20年之间,并且是从专利的申请之日开始计算。

      (三)明确知识产权的诉讼时间效力。我国知识产权法对此也有明确的规定,认定知识产权提起诉讼的时间有效期为两年,并且这一时间应权利人知道或者应当知道自身权利受到侵害之日起进行计算。如果超出两年的诉讼时效,则法院将不再受理这一侵权事件,而原告也将丧失起诉的权利。

      (四)明确知识产权法所适用的范围,而这又主要以知识产权保护申请书来加以体现。一般情况下,双方都需提交知识产权保护申请书,相关部门有必要对双方所提交的知识产权进行有效核定与对比,从而明确双方所拥有的知识产权是否具备相同或相似性。与此同时,也要及时了解双方知识产权的申请是否含有限制性条款,从而明确界定双方所拥有的知识产权范围,并最终对保护申请书中的一系列内容进行界定,确定是否构成知识产权的侵权。

      (五)运用公知技术进行抗辩。所谓公知技术,是指在专利申请之日以前在国内外出版物上有过发表或者运用其他方式使公众对此有一定的认识。

      (六)充分运用各种权利进行抗辩。我国《专利法》有明确规定,认为一些单位虽然并非专利的所有者,但是由于获得了一定的许可权,并采用这种知识制造了相关的产品,最终盈利,则并不能算作是侵权行为,专利所有者也无权对此进行申诉。

      (七)运用合法渠道取得来进行抗辩。我国《专利法》对此也有着十分清晰的解释,也即如果被告方在不知晓具体事项的情况下,应该被认定为是善意的第三方,并非真正意义上的侵犯权利,应受到法律的保护。这种合法性实质上是指被告方所有的制造。销售、服务环节都遵循法律的相关规定,并可以证明所取得的财产来源渠道合法,则就并不能算作为侵权。另外,被告方也可运用临时过境、科研目的及强制许可手段来维护自身的权力,进行抗辩。

      以上就是法律快车小编为大家带来知识产权侵权行为地认定的全部内容。知识产权受到侵害无疑是很大损失,自己辛苦研究的科研成果却成为他人的嫁衣,这个时候法律的好处就体现出来了利用法律知识为自己的权益做保障。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   由于现在网络的发达,越来越多人使用网络购物的同时,也用网络发表言论,表达自己的感想,或是利用网络进行一些作品的传播,容易导致网络侵权的发生。因此,想必大家想知道,关于网络侵权行为地的认定?接下来详细为您介绍!

      一、网络侵权行为地的认定

      1、由侵权行为发生地法院管辖

      由侵权行为发生地人民法院管辖是适用于民事侵权的一般管辖原则,其当然适用于网络侵犯著作权的情况。但由于互联网的全球性和法律的国界限制,发生在不受本国法律管辖的外国领土的网络侵犯本国国民著作权的行为便不能应用此原则。

      2、由侵权结果发生地法院管辖

      由侵权结果发生地人民法院管辖是传统侵权案件地域管辖的主要基础,也应当作为网络侵权案件地域管辖的主要基础。在互联网著作权侵权行为中,任何人在任何地方都可能通过互联网浏览到该信息,则这些场所都可以认为是侵权结果发生地;如果不承认任何接触到侵权信息的地方都可作为侵权结果发生地,又难以从中确定一个地点作为侵权结果发生地。因此,直接采用这种标准可能造成实践中的混乱。

      3、由被告所在地法院管辖

      由被告所在地人民法院管辖,也是传统侵权案件地域管辖确定的基本制度,所以对于网络侵犯著作权的案件也应具有一定的约束作用。但如前所述,此原则对于被告处于一国管辖之外的情形在使用上有诸多不便。

      4、由服务器所在地法院管辖

      由服务器所在地法院管辖是针对网络侵犯著作权行为的一项特殊的地域管辖原则。在互联网上进行访问或者复制必须具备两个条件:一是使用终端计算机;二是通过互联网进入存有相关内容的服务器硬盘。正如前面所提到的,服务器是计算机网络的核心,网络服务器是一种物理性质的存在,通常总是处于一定的固定场所,因此它具备了相对稳定性。所以由服务器所在地法院管辖是比较符合网络侵犯著作权案件的特点的。但在网络活动中,行为人极少关注而且实际上也很难获知某一服务器所处的具体的地理位置,而且服务器所在地一般与案件的关联程度也不大,所以对于由服务器所在地法院管辖仍然存在较多争议。

      5、由原告住所地法院管辖

      在网络作品的全球应用体系还未建立的今天,侵权行为发生地、侵权结果发生地和被告所在地都不易查明,而且受到国界的限制,而服务器所在地又不被大多数人所关注;另外,传统民法的侵权行为地域管辖的基本制度(侵权行为发生地法院管辖、侵权结果发生地法院管辖和被告所在地法院管辖)以及针对网络侵犯著作权的特殊的地域管辖制度(服务器所在地法院管辖)常常有违民事审判的效益和效率原则,所以有必要针对以上地域管辖制度的不足提出一种较为完善的地域管辖制度,这就是由原告住所地法院管辖。由原告住所地法院管辖克服了以上四种管辖制度的缺点,对于网络侵犯著作权行为的规制具有深远的意义。笔者认为,对于网络侵犯著作权行为的地域管辖,不妨大胆地尝试全部由原告住所地人民法院管辖,对于同一案件有多个处于不同地域的原告的由各原告协商决定管辖法院,而对于原告住所地法院管辖确实存在困难的,或者原告住所地法院认为由其他法院管辖更加适当的,可以适用民事诉讼法上的有关法院间移送管辖的规定。

      二、网络侵权的行为有哪些

      1、网上侵犯人格权

      具体人格权包括身体权、生命权、健康权、自由权、隐私权、姓名权及名称权、肖像权、名誉权和荣誉权。

      网络空间是一个虚拟空间,但它并不是虚幻的,是依赖于现实社会的客观存在,网络中依然存在侵犯人格权的违法行为。就目前的情况来看,对网上侵犯名誉权、肖像权、姓名权的行为,只要受害人能拿起法律武器追究侵权人的责任,其合法权益就能够得到保护。

      我国《宪法》规定,“中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。”“中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律保护。”最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第140条规定,“以书面、口头等形式宣扬他人的隐私,或者捏造事实公然丑化他人人格、以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,造成一定影响的,应当认定为侵害公民的名誉权的行为。”《关于审理名誉权案件若干问题的解答》第7条第三款明确指出,对未经他人同意,擅自公布他人的隐私致人名誉受到损害的,应认定为侵害他人名誉权。由此看出,隐私权在我国法律上不仅逐渐凸现为一种具体的人格权,而且在网络环境下也受到法律的关注和保护。

      2、网上侵犯著作权

      根据法律规定,著作权包括著作人身权和著作财产权,具体如下:

      (1)著作人身权:发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。

      (2)著作财产权:复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、汇编权、翻译权以及其他应由著作权人享有的权利。

      三、网络侵权责任的归责原则是什么

      1、过错责任原则

      是指以过错作为归责的最终构成要件。即行为人的侵权行为给对方造成损害,须行为人在主观上存在过错才承担相应的民事责任。过错责任是侵权责任的一般归责原则,除法律法规规定的特别侵权行为外,一般侵权行为均适用过错归责原则。

      2、过错推定责任原则

      是指基于法律的特别规定,推定加害人存在过错而应承担侵权责任,加害人能够证明自己没有过错的除外。

      过错推定责任原则主要情形有:

      (1)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,机动车驾驶者适用过错推定;

      (2)建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌致人损害,堆放物致人损害,适用过错推定;

      (3)林木折断造成他人损害,对林木所有人或管理人适用过错推定;

      (4)动物园发生动物致人损害时,对动物园适用过错推定;

      (5)幼儿园、学校或者其他教育机构因未尽到教育、管理职责致在其学习、生活的无民事行为能力人或者限制民事行为能力人受到人身损害,教育机构应承担相应责任,除非教育机构能证明其已尽管理职责。

      3、无过错责任原则

      又称严格责任原则,是指基于法律的特别规定,受害人能够证明损害是加害人的行为或者物件所致,加害人就应当承担民事责任,而不论其是否存在主观上的过错,除非加害人能够证明存在法定抗辩事由。

      目前法律规定承担无过错责任的情形主要由:

      (1)被监护人致人损害,监护人承担无过错责任;

      (2)用人单位对工作人员的行为侵害他人承担无过错责任;

      (3)个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害,由接受劳务一方承担侵权责任;

      (4)产品缺陷致人损害时,生产者承担无过错责任;

      (5)高度危险作业致人损害的,侵害人承担无过错责任;

      (6)环境污染致人损害的,排污单位承担无过错责任;

      (7)饲养的动物致人损害的,饲养人承担无过错责任。

      4、公平责任原则

      是指加害人和受害人对造成的损害事实均没有过错,而根据公平的观念,在考虑当事人的财产状况、支付能力等实际情况的基础上,由双方分担损失。

      以上是法律快车小编为您整理的关于网络侵权行为地的认定的内容,由此可知,网络侵权行为管辖地包括由侵权行为发生地法院管辖、由侵权结果发生地法院管辖、由被告所在地法院管辖、由原告住所地法院管辖。如有其它疑问,欢迎向法律快车网站发布法律咨询。

     
  •   现在许多东西都是与国际进行接轨的,我们与国外的交流也越来越多,越来越密接,出国旅行、出国学习,这种情况都是很多的,但是也是因为如此,情况变得也会更加复杂,如果出现了一些侵权行为也不会处理与认定,涉外侵权行为就是如此,接下来就一同来了解涉外侵权行为的认定。

      一、涉外侵权行为的认定

      何谓侵权,是指以作为或不作为的形式不法侵害他人人身权利或财产权利,致使他人遭受损害而应承担民事赔偿责任的行为。侵权行为即被称作“私犯”。结合国际私法关于对涉外法律行为的定性,可以得出,涉外侵权行为即在侵权法律关系的主体、客体和权利据以发生的法律事实诸因素中至少有一个外国因素的法律关系,如案件的加害人或被害人一方为外国人,或者案件的事实或结果发生在外国等。

      由侵权行为所引起的法律关系被称之为侵权行为之债,意指加害人因侵权行为致使受害人在人身、财产方面受到损失,此时,加害人与受害人之间就形成了债权、债务关系。为了消除这种债权、债务关系,加害人必须视损害结果,或恢复原状,或赔偿损害等。

      二、涉外侵权行为的法律冲突

      侵权行为主要有四个构成要件,即损害事实、主观过错、违法性和因果关系。

      尽管如此,各国在立法规定中仍不尽相同。比如法国规定,具备过错、损害事实、因果关系这三个要件方能构成侵权行为。日本法则在此基础上增加加害人须有行为能力这一要件。

      除了在认定标准上存在差异以外,各国在归责原则、责任形式以及赔偿数额等方面亦不尽相同。在此情况之下,各国在认定侵权行为及由此引发的法律关系问题上就会存在差异,结果也会大相径庭。为了解决这些问题,正确处理案件,确保审判的公正以及维护当事人的合法权益,涉外侵权行为的法律适用问题则显得尤为重要。

      三、涉外侵权行为的地域管辖适用

      侵权行为的损害赔偿,适用侵权行为地法律。当事人双方国籍相同或者在同一国家有住所的,也可以适用当事人本国法律或者住所地法律。中华人民共和国法律不认为在中华人民共和国领域外发生的行为是侵权行为的,不作为侵权行为处理。

      通过对文章的阅读,相信大家对于涉外侵权行为的认定以及相关知识一定有自己的见解,涉外侵权行为,我们从表面上可以知道,这一侵权行为一定是涉及到一定涉外因素的,比如是否是在国外发生等等,这些因素就可以让我们更好的了解涉外侵权行为。这是法律快车小编为您整理的内容,希望对您有所帮助。

     
  •   我们的时代在飞速发展,但是各种侵权行为在我们日常生活中时有出现,侵权行为的发生侵害了他人的权利,那么侵权行为的认定标准是什么呢?下面就为大家带来侵权行为的认定标准的相关内容,一起来看看吧。

      一、侵权行为的认定标准

      (一)侵权行为的客体是法律确认和保护的权益

      关于是否属于法律确认和保护的权益,可分为三种情况来认定:一种情况是,侵害的客体是属于法律绝对保护的权益。这种权益具有对世性,亦即世界上任何人都负有不得侵害的义务,其义务人具有不特定性。无论是什么人,凡是侵害了这种权益的,都属于侵权行为。如在一般情况下,民事主体的人身权和财产权,均属于法律绝对保护的权益。另一种情况是,侵害的客体属于法律“相对保护”的客体。亦即法律在一定范围或者一定的条件下,允许行为人对客体进行伤害,对这种伤害,法律不禁止,也不谴责,甚至鼓励。只有在行为人违反这些条件时,法律才给予保护。如医生治病救人,不仅要切除病人身上的病患,而且为了病人的利益,在切除病患时,还必须连带地切除病人的一些好的器官或者机体。这是为了保住病人的生命,不得已而为之,这种行为当然不算侵权。如果超出这种情况或不符合这些条件,切除了病人身上不应该切除的其他器官或者机体,这就属于侵害了法律所保护的合法权益,应当认定为侵权。如被媒体炒得沸沸扬扬的某医院为治疗盲肠炎,竟将病人的子宫也切除掉了。再如,竞技体育中,运动员在遵守竞技运动规则的前提下,因合理冲撞而伤害了对方的身体,这是法律允许的,不属于法律确认和保护的权益,不能认定为侵权行为。如果运动员违反竞技规则,故意伤害对方,则应当认定为侵权。因为这种情况下的受害运动员的人身属于法律确认和保护的权益。三是侵害的客体属于“法律不予确认和保护的客体”。如为了制止正在行凶杀人的犯罪嫌疑人,
    将其击毙或者击伤,属于“正当防卫”,这自然不算侵权。

      (二)对侵权主体的认定

      认定侵权行为应当将侵权行为与侵权责任的具体承担区分开来。传统民法理论认为,无行为能力人因其不具有行为能力,其行为不存在侵权问题。这种观点值得商榷。侵权行为与侵权责任的具体承担是两个不同性质的问题。中国民法通则第133条规定:“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担民事责任。”如果说,民法通则在这里对“造成他人损害的”行为的性质讲得还不够清楚的话,那么,中国最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)
    》讲得更清。其第22条规定“监护人可以将监护职责部分或者全部委托给他人,
    因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的,应当由监护人承担。”这里最高人民法院将被监护人“造成他人损害的行为”明定为侵权行为。其中的被监护人自然包括无行为能力人。据此,
    完全有理由地认为无民事行为能力人可以成为侵权主体, 其行为可以构成侵权行为, 而与其是否具体承担民事责任并无必然关联。

      (三)对于侵权的“行为”的认定

      传统民法理论将侵权行为与行为人有无认识判断自己行为后果的能力联系起来。认为无行为能力人因其不能辨认、判断自己行为的后果,不具有侵权行为能力。本文认为,
    对侵权行为的认定施加过多的主观因素是不必要的。生活实践证明存在两种侵权:一种主观无过失侵权,包括无行为能力人侵权和“好心办坏事”的侵权;
    另一种是过错侵权,即有故意或过失的侵权。这两种侵权对受害人所造成的侵害后果,从性质上并没有什么
    两样。侵权行为属于事实行为。“事实行为者,基于事实之状态或经过,法律因其所生之结果,特付以法律上效力之行为也。”可见,事实行为并不强调行为人的主观因素。英国法学家Flemiming就认为,“不管侵权人主观是否可受责难,无辜的受害者都应当获得赔偿。”可见,以是否侵害了法律所确认和保护的权益来界定侵权行为的性质,具有法律和社会实践的基础。

      以是否侵害了法律所确认和保护的合法权益为标准,来界定侵权行为的概念,具有一定的科学性。从这一观念出发,对属于法律绝对保护的权益,只要侵害了这样的权益,其行为就应当认定为侵权。对属于法律相对保护的权益,只有在符合特定的条件下,才能认定为侵权。对法律不予确认和保护的客体的侵害,不认定为侵权。

      可以分为有过错的侵权行为与无过错的侵权行为,违法行为造成的侵权行为与合法行为造成的侵权行为。

      二、侵权行为有哪些

      1、一般侵权与特殊侵权

      2、单独侵权与共同侵权

      3、积极侵权与消极侵权

      应掌握一般侵权和特殊侵权的区分标准,应掌握作为侵权和不作为侵权的区分标准,应特别掌握共同侵权的情况:

      (一)加害人之间存在共同的意思联络;

      (二)加害人之间虽无共同意思联络,但其行为造成的损害具有不可分性;

      (三)教唆人和实施人共同造成他人损害。共同侵权要求侵权人均存在过错,无意行为不构成共同侵权。应注意区分共同侵权和单独侵权:共同侵权人负连带责任;单独侵权负自己责任。

      三、侵权行为的构成要件有哪些

      1、不可抗力

      不可抗力,是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况。

      2、受害人的过错

      受害人的过错,是指受害人对侵权行为的发生或者侵权损害后果扩大存在过错。

      3、正当防卫

      正当防卫,是指为了使公共利益,本人或者他人的财产、人身或者其他合法权益免受正在进行的不法侵害,而对不法侵害人所实施的不超过必要限度的行为。

      4、紧急避险

      紧急避险,是指为了公共利益,本人或者他人的财产、人身或者其他合法权益免受正在发生的危险,而不得已采取的致他人较小损害的行为。

      5、受害人的同意

      受害人的同意,是指受害人在侵权行为或者损害后果发生之前自愿作出的自己承担某种损害后果的明确的意思表示。

      侵权行为的归责原则

      (一)过错责任原则

      (二)无过错责任原则

      (三)公平责任原则

      以上就是法律快车小编为大家带来的侵权行为的认定标准的相关内容。侵权行为的认定标准相信大家已经有所了解。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师。

     
  •   可能很多人对于自己的权利受到侵害还只是一个很模糊的概念,他们只知道自己收到了伤害需要赔偿。其实这也就是我们的侵权行为的来源,因为法律的渊源也有是来自于习惯法的部分。所以我国很多的侵权法律也是来源于习惯,那么我国侵权行为地认定的相关规定是怎么样的呢?接下来就为大家来解答一下关于我国侵权行为地认定的相关规定及其相关问题。

      一、我国侵权行为地认定的相关规定:

      从我国商标法规定来看,商标侵权行为的构成通常包括以下要件:从我国商标法规定来看,商标侵权行为的构成通常包括以下要件:

      (一)违法性。即行为人未经许可,也没有其他法律依据而客观上行使商标权人依法所享有的权利。

      (二)损害后果。造成损害后果或即将发生损害后果,即侵权行为给商标权人已经造成损害或者即将造成损害,可表现为产品销量下降,利益的减少或者商标信誉降低等。

      (三)因果关系。损害后果与违法行为有因果关系,即损害后果是由违法行为直接造成的。

      (四)过错。包括有过错和无过错两种。一般情况下,行为人非法使用与注册商标相同或者近似的商标的,伪造、擅自制造他人注册商标标识的,反向假冒注册商标的行为,在认定是否侵权时以行为人主观上有过错为要件;而对于销售假冒注册商标的商品的行为,认定是否侵权时不以行为人主观上过错为要件,即使行为人无过错,仍然构成商标侵权,只是不承担赔偿责任而已,但还是要承担其他相应的民事责任。

      二、侵权行为之债的认定:

      侵权行为之债,是指行为人不法侵害他人财产权利或人身权利而使他人遭受损害时,行为人依法应对受害人承担责任,构成侵权行为之责。

      构成要件:

      第一、行为的违法性;

      第二、有损害事实的存在;

      第三、侵权行为与损害事实之间有因果关系;

      第四、行为人有过错。

      三、债的发生原因有哪些?

      1、合同。合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同依法成立后,即在当事人之间产生债权债务关系,因此合同是债的发生根据。基于合同所产生的债,称为合同之债。合同之债是当事人在平等基础上自愿设立的,是民事主体开展各种经济交往的法律表现,也是债的最常见、最主要的表现形式。

      2、单方允诺。单方允诺也称单独行为或单约束行为,是指表意人向相对人作出的为自己设定某种义务,使对方取得某种权利的意思表示。依意思自治原则,民事主体可基于某种物质上或精神上的需要为自己设定单方义务,同时放弃对于他方当事人的对价请求。因此,单方允诺能够引起债的发生。在社会生活中较为常见的单方允诺有悬赏广告、设立幸运奖和遗赠等。

      3、侵权行为。侵权行为是指不法侵害他人的合法民事权益的行为。依法律规定,侵权行为发生后,加害人负有赔偿受害人损失等义务,受害人享有请求加害人赔偿损失等权利。这种特定主体之间的权利义务关系,即侵权行为之债。侵权行为之债是除合同之债以外的另一类较为常见的债,它由非法行为引起,依法律规定而产生,以损害赔偿为主要内容。

      4、无因管理。无因管理,是指没有法定的或约定的义务,为避免他人利益受损失而为他人管理事务或提供服务的行为。无因管理一经成立,在管理人和本人之间即发生债权债务关系,管理人有权请求本人偿还其因管理而支出的必要费用,本人有义务偿还,此即无因管理之债。无因管理之债与合同之债一样,都是因合法行为而发生的,二者的根本区别在于合同之债为意定之债,无因管理之债为法定之债。

      5、不当得利。不当得利,是指没有合法根据而获得利益并使他人利益遭受损失的事实。依法律规定,取得不当利益的一方应将所获利益返还于受损失的一方,双方因此形成债权债务关系,即不当得利之债。不当得利之债与侵权行为之债、无因管理之债同属法定之债,其特点在于,它既不像合同之债那样基于当事人的合意而成立,也不像侵权行为之债那样因不法行为而发生,或像无因管理之债那样因合法的事实行为而发生,而是基于当事人之间的利益发生不当变动的法律事实(事件)而发生。

      6、其他原因。除上述发生原因外,债的关系还可因其他法律事实而产生。例如,因缔约过失,可在缔约当事人之间产生债权债务关系;因拾得遗失物,可在拾得人与遗失物的所有人之间产生债权债务关系;因防止、制止他人合法权益受侵害而实施救助行为,可在因此而受损的救助人与受益人之间产生债的关系。

      以上就是关于我国侵权行为地认定的相关规定及其相关问题,只要行为人具有销售侵犯商标权的商品的行为,就以侵犯商标权的行为而论。但构成侵犯行为的并不一定都要承担赔偿责任,销售者只有在主观上具有明知或应知的过错的,才负赔偿责任。希望这些资料和步骤足够的清晰,假如您对此仍有疑问的话还是建议您到相关律师事务所咨询,希望对您有帮助,感谢您的阅读。

     
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