首页 法律咨询 专业律师 移动端
网站导航
律师加盟热线: 400-801-5398
全国 [切换]
您的位置:法律快车 > 法律知识 > 刑法 > 无罪辩护词
无罪辩护词

无罪辩护词

发布时间 :2019-06-13 14:02浏览量 : 226
无罪辩护是指被告人和其代理律师在庭审中为被告人作无罪的辩解,结果只有两个,一个是公诉人得到法院支持,被告人被判决有罪,一个是被告人胜诉被判决无罪。那么,无罪辩护词怎么写?下面为大家介绍一下。
  •   一般我们的刑法只会对于那些较为残忍的行为进行惩罚,而且对于一些比较轻微的犯罪更是规定了不予处罚的规定。但是在我们的实务中想要证明以个人无罪就要进行相关的无罪辩护。那么盗窃案无罪辩护词是怎么样的呢?

      盗窃案无罪辩护词

      尊敬的审判员:

      我叫xxx,是本案被告人xxx的辩护人。辩护人接受指派后依法多次会见了被告人xxx,详细地查阅了本案全部卷宗材料,对案情有了比较全面、客观的了解。辩护人结合今天的庭审情况,根据质证证据证明的事实与相关法律规定发表如下辩护意见,供法庭审理时参考:

      一、据以定案的单个证据必须经过查证属实;

      二、单个证据与事实之间必须存在客观联系,而且具有相当的证明力。所谓证据充分、确实,是指案件的证明对象都有相应的证据证明其真实可靠,排除其他一切可能性。

      这就必然要求:

      一、所有证明对象都依法收集到相应的证据;

      二、证明对象都有相应的证据加以证明,并且能够排除合理怀疑,从而达到确然的程度。

      详细查阅案卷,就不难发现本案疑点重重,实难定案。

      首先,被告人甘某某不管是在公安的询问中、检察机关的提审中还是刚才的庭审中都从未承认过自己盗窃,而对自己在文理学院南山校区篮球场出现的原因有合理解释:去打篮球的。这一点,从金某某、陈某某的笔录中也可以得到印证。

      其次,被告人甘某某也未承认自己曾经在丁某某店内出卖过手机。其次,从被害人洪某某、金某某的陈述中可以看出,案发当日,他们均未报案,尤其是金某某,表明是听老师说小偷被抓住了,才到公安机关报案的。如果说报案时间滞后不能说明问题,那么我们就来说说被盗的手机。洪某某被盗一只三星手机,而我们知道,手机的串号也就是十五位imei码应该是清楚的,明确的,唯一的。我们来看,本案中出现三星手机的串号的地方,除了丁某某笔录及收购手机登记资料中记录未作修改之外,其他地方如洪某某、王某某笔录、接受证据清单、发还清单等处几乎都有涂改。这难免令人不解,被盗手机到底是一只串号复杂到什么样的三星手机?丁某某收购来的那只手机是否就是红双吉丢的那只?而金北的报案笔录中,未提供手机串号、发票,至今也未找到被盗手机。因此,金北手机被盗一事都很难认定证据充分,更何况还要推断此事系被告人所为,实难令人信服。

      另外,二名被害人怀疑被告人甘某某盗窃手机的直接理由是:甘某某不是他们的同学。或许,就因为甘某某不是他们的同学,才无法融入他们的球赛,但不是同学而在篮球架下看打球,就能直接推理出甘某某就是小偷吗?

      再次,证人顾某某、陈某某的证人证言明确表示,自己同学的手机被人偷走了,但只是怀疑当时在现场的被告人甘某某偷的,没有亲眼看见甘某某偷。

      因此,二人的证言仅能证明洪某某、金某某分别有手机被盗,而被盗时间段内,甘某某在现场出现过。另一名犯罪嫌疑人付某某的证人笔录直接指控到自己看到被告人甘某某二次行窃:2013年11月26日那天,他自己也去了文理学院南山校区篮球场上物色目标准备偷窃,恰巧看到被告人甘晓辉偷了一只苹果4s手机,这个事实并未查证属实;11月27日自己又去了文理学院南山校区篮球场,又恰巧看到被告人甘某某偷了一只手机,什么牌子的不清楚。尽管笔录中未问到付哲在11月27日到篮球场去干什么的,但结合付哲所涉案件及其自己承认前一天也是去该地点欲偷手机的,不难看出,在该处伺机盗窃手机的嫌疑人并非仅是甘某某一人,至少不能排除系他人作案的可能性。

      还有,付某某于2013年11月29日因盗窃被公安机关刑事拘留,而在12月3日对本案办案人员表示要检举揭发甘某某盗窃犯罪。对付某某来说,自己的指控,一方面可以将自己可能涉嫌的盗窃犯罪转移到他人身上,从而减小自己的作案嫌疑,另一方面也可以使自己有检举揭发的良好表现,给办案人员留下了积极、配合较好的印象。

      因此,无论哪方面讲,付某某的证言对他自己有百利而无一害。

      所以,辩护人表示怀疑付某某证言的真实性,是否应当排除,还请审判庭审查。最后,是丁某某和王某某的证人证言及收购手机登记资料。丁某某、王某某是夫妻关系,王某某指证甘某某于2013年11月28日左右下午,到店里来卖了一只三星手机,那么,我们结合他们的笔录来看一下王某某提供的被告人甘某某卖手机情况的记录单,至少存在二个疑点:

      疑点一,此记录单自成一体,无法反映出当天其他手机的买卖信息,丁某某也承认,此记录单是留了个心眼补写的,那么此份记录单倒底是丁某某写的,还是王某某写的?按照丁某某第二次笔录所讲,此份记录单应该是丁某某写的,那么王某某的证言中重要内容与事实不符,其证言真实性显然不足。

      疑点二,记录单上登记的光头辉的身份信息,地址是:安徽省铜陵市郊区普济圩四分场xx小区x栋x号。根据被告人甘某某陈述,他与丁某某是朋友关系,认识了很多年,但是自己从来都没有拿出身份证让丁某某或丁某某店中的其他人登记过,最重要的是,甘某某的身份证上的记载地址应该是:安徽省铜陵市铜官山区普济圩农场四分场二队7栋。王某某笔录中讲的地址又变成了:安徽省铜陵市郊区普济圩四分场桂花小区。

      至此,关于甘某某的户籍地址,已经出现三个地址,记录单的地址与公安机关提供的户籍信息所载地址一致,可见记录单上的具体信息来源就是公安机关的户籍信息,因此,辩护人十分怀疑此份证据的真实性、合法性,怀疑是因为本案据以定罪的证据不足,而有人指导丁某某事后故意炮制出来的,也应当予以排除。

      综上所述,根据控方所提交的证据,目前仅能推断出洪某某于2013年11月27日在文理学院南山校区篮球场被盗三星手机一只;金北于2013年11月29日在同样地点可能被盗苹果手机一只;甘某某均出现在现场。据此指控甘某某犯盗窃罪的事实不清,证据不足。我国《刑法》第三条规定:法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。根据罪刑法定、法无明文规定不为罪和疑罪从无的刑事法律原则及其他有关刑事证据的规定,辩护人请求法庭在公正调查、质证的基础上进行判决,依法宣告被告人甘某某无罪。

      此致

      xxx人民法院

      辩护人:xxx

      xxxx年xx月xx日

      以上就是关于盗窃案无罪辩护词及其相关问题,盗窃案无罪辩护是要依据相关的事实来书写的。希望这些资料和步骤足够的清晰,假如您对此仍有疑问的话还是建议您到相关律师事务所咨询,为您解决一些与这方面相关的分歧并解决与盗窃案无罪辩护相关的问题是我们的荣幸。希望对您有帮助,感谢您的阅读。

     
  •   在日常生活中,经常会发生故意伤害的事情,当处理不好的时候难免要闹上法庭,用诉讼的手段来解决纠纷,如果被告人觉得自己无罪的时候,该怎么为自己辩护呢?

      故意伤害罪无罪辩护词模板

      审判长、审判员:

      根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国律师法》的相关规定,湖南XXX律师事务所接受犯罪嫌疑人XXX的近亲属委托,指派我担任其涉嫌故意伤害罪的辩护人。经查阅案卷,辩护人认为,犯罪嫌疑人XXX不构成故意伤害罪,理由如下:

      一、XXX市XXX区人民检察院起诉书指控XXX涉嫌故意伤害罪事实不清,证据不足。

      公诉机关指控被告人故意伤害犯罪的主要证据是被告人口供和证人证言。认真分析,仔细研究公诉机关提供的证据,我们不难发现,这些所谓的“有罪”证据明显有重大瑕疵。本辩护人认为,被告人依法应当认定为无罪,即被告人并不构成公诉人指控的故意伤害罪。本辩护人将从本案证据能够证实的法律事实论述被告人不构成公诉人指控的故意伤害罪。公诉人的举证并没有达到我国刑事诉讼法的排除合理怀疑的证明标准及要求,即公诉人的指控事实不清证据不足。

      1、XXX市公安局XXX分局公安行政处罚告知笔录上和处罚决定书上查明的是XXX组组织家人到XXX家争执,进而发生打架事件,是XXX用砖头将两名受害人中伤,而被处罚人只有XXX,并没有被告人的名字,也就是说,根据查明的情况和相关的证据材料,如果被告人参与了打架,理应与XXX一起受到行政处罚,而该行政处罚告知书上并没有被告人的名字,即被告人并没有打伤两名受害人。

      2、XXX在 XXX8月11日的口供中可以看出,该次打架事件事由有由,受害人有过错。因为是受害人家建房时给路基留出的宽度没有达到双方协议的要求,才引发该次打架事件的发生,因此,从构成本罪的主观构成要件来看,被告人的主观恶性不大,社会危害性小,因为在该口供中被告人用的是“抛砖头”打伤受害人,而抛时与受害人的的距离也比较远,虽然XXX在笔录中说被告人也抛了两砖头,但他只是说“好象”,也就是说,XXX并不能肯定被告人抛了两砖头,而其随后又说在其印象中只有他抛的砖头落到了两名受害人的头上,而没有其它砖头落到了两名受害人的头上,故可以肯定的是打伤两名受害人的是XXX而不是本案被告人XXX。

      XXX在XXX9月6日的口供中可以看出,XXX等人去受害人那里没有带任何犯罪工具,其并不是蓄谋故意伤害他人,而是去拆墙,因为受害人建房违反了双方的协议,即本案中XXX是临时起意,这与蓄谋是有根本区别的,最重要的是XXX在该次笔录中澄清了被告人并没有抛砖头打伤受害人,因为被告人当时已经摔倒在沟里了。也就是说,被告人根本不具备打伤两名受害人的客观条件,在那么短的时间内,被告人不可能在摔倒的情况下再去捡砖头抛两名受害人。

      XXX在XXX10月的口供中可以看出,XXX承认是自已打伤了两名受害人,而并没有说到被告人与其一起打伤了受害人,他也没有看见其它人打伤了两名受害人,而XXX的上述笔录内容与XXX10月被告人的口供相吻合,被告人称其在打架的当时已经摔倒在沟内,而该沟有一米深,其摔倒进去的时间到其起来时间隔了四分钟之久,等被告人起来时,打架已经打完了,被告人也指明只有XXX一个人打伤了两名受害人。XXX10月10日XXX的笔录也与上述两名被告人的笔录内容相吻合,即只有XXX一个人打伤了受害人,而XXX10月17日XXX的笔录也印证了这一点。

      3、XXXXXXXXX的询问笔录中可以看出,该份笔录的内容不具备真实性。他称打XXXXXX的砖头像下雨一样,如果真是这样,XXXXXX怎么可能只有轻微伤,他称他护在XXXXXX的身上,头上不知道被多少砖头打中,如果真是如其所言,XXXXXX所受伤也应该不仅仅是轻伤,他称被打时根本没有还手的余地,因此,两名受害人被打的时间应该比较短,因为致人轻伤和轻微伤所需要的时间只是瞬间的事,而当时被告人已经摔倒在沟内长达四分钟时间,因此正好印证了被告人不可能具备作案的现实客观条件。XXX10月XXXXXX的询问笔录中可以看出,被告人和两名受害人是有姻亲关系的,而事件的起因也是因为XXXXXX拿把头准备打被告人这边的人,才引发该次事件的发生,受害人有错在先,此其一,其二,他称XXXXXX在摔沟内之前没有被人抛过砖头打伤,而他护在XXXXXX身上被人抛砖头打伤,既然是护在XXXXXX身上,XXXXXX怎么也被砖头抛伤了,且还被打中头部腿部和全身,且砖头又像雨一样抛过来,他又怎么可能看到和确定是被告人抛砖头打伤XXXXXX和自已的呢,难道他后脑勺也长了眼睛吗?因此,正如他所说的,他没有看到被告人打伤两名受害人的,他只是凭自已的推测,所以其笔录内容相互矛盾,并不具备客观真实性,不能采信。

      4、XXX8月XXXXXX的询问笔录中可以看出,他称是XXX叫打人的,有几个人动了手,但是后来就不知道情况了,他称XXX还不肯XXX打人,还被XXX打了,因此,可以看出要打人的只有XXX,其它与XXX同来的人并没有蓄意伤害的故意。XXX10月XXXXXX的询问笔录中可以看出,他看到被告人参与了抛砖头打人,与其第一次询问笔录明显不吻合,因为现场当时有很多人,其摔倒在沟内后,根本不可能看清楚是谁抛砖头打伤他,退一步讲,即使是被告人抛了砖头,也并不一定就打中了受害人,即伤害结果并不一定就是被告人造成的,因此,他称被告人抛砖头打伤了自已并不是确定无疑的,只是一种推测。XXXXXXXXX的询问笔录可以看出,XXXXXX称只有三个人扔砖头打人,而XXXXXX则称有七个人扔砖头打人,其中包括被告人,同样是被害人陈述,其内容也相互矛盾,XXX询问笔录可以看出,他称被告人用砖头敲打XXXXXX头部,如果是敲打的话,怎么可能只打成轻伤,而XXXXXX的整个身子护在XXXXXX的身上,既然如此,那么XXXXXX身上的伤又是从何而来?其在上一次询问笔录中称自已的伤印象中好像是XXX用砖头打的,而在该次笔录中又称反过头来看到XXX站在其身后,明显前后矛盾,他称我弟XXXXXX也被人打伤,是谁打伤的并不清楚,只是事后听说是被告人参与其中打伤的,而其在上次询问笔录中又称他看到被告人等人往XXXXXX和XXXXXX身上扔砖头,这明显前后矛盾,因此,XXXXXX的询问笔录所证实的内容根本不能采信。

      5、XXX8月XXX的询问笔录可以看出,XXX是在受害人家做事,其证人证言的真实性首先就值得怀疑,她称只看到XXX和被告人往两名受害人身上扔砖头,而其它人的笔录有三个人的,有七个人的,也有声称砖头像雨点似抛向两名受害人的,因此,证人证言之间也相互矛盾,她称被告人和受害人相距两米远,而有的证人证言则称隔得很近,也是相互矛盾,XXX,她又称受害人是其老板,因此,其证人证言的真实性更不可靠,双方是有利害关系的人,其在该次笔录中又称看到了三个人往两名受害人身上扔砖头,与第一次询问笔录内容自相矛盾,且称看见三个各扔二三十块砖头抛向受害人,辩护人想问证人处于此时此景的情况下应当是去劝架,难道还会有心情去数砖头吗?她称看到XXXXXX跑开,XXXXXX还倒在原地,与其它证人证言明显矛盾,XXXXXX称事后才知道是自已的父亲护在自已身上,且当时已经被打得晕头转向,XXXXXX护在其身上,XXXXXX又是如何跑开的?XXXXXX看到自已父亲被打,又怎么会独自跑开而不去救自已的父亲?这明显有违常理。她称三个人集中用砖头打XXXXXX,也就是说至少有60块砖头打到了XXXXXX身上,一个XXX被这么多砖头打中,还只被打成轻伤,可能吗?其询问笔录的内容明显不真实,不能证明被告人有伤害行为。XXXXXX的询问笔录可以看出,她也是在受害人家做事,其证人证言的真实性同样值得怀疑,她称XXXXXX在摔沟内前被人用砖头打伤,而有证人证言则称XXXXXX在摔沟内前并没有受伤,她称XXXXXX倒沟内后,被告用砖头打XXXXXX,而有证人证言则称当时XXXXXX与被告的距离有两米之远,她称XXXXXX抱着XXXXXX的头,要XXXXXX跑,而有证人证言则称是XXXXXX整个身子护着XXXXXX,XXX10月13日询问笔录中又称,她看到XXXXXX和XXXXXX一脸的血,听同事讲是XXXXXX去护卫XXXXXX时受伤的,而其在第一次询问笔录中又称看到XXXXXX护着XXXXXX的头,并要XXXXXX快跑,因此,其证人证言自身都相互矛盾,如果其当时在现场,不可能没有目睹整个事情的经过,其第一次讲是亲眼看到,第二次又讲是听说,因此可以推知其当时根本没有在现场,其证人证言完全不真实,且她说被告人用砖头打了XXXXXX几下,而其它证人则称是抛了二三十块砖头扔XXXXXX,其在该次笔录中开始称XXXXXX被砖头打伤并没有看到是谁打伤的,其后又称是看到被告打伤的,前后矛盾,其与其他证人证言也相互矛盾,根本不能采信。XXX8月10日XXX的询问笔录可以看出,她也是在受害人厂里做事,其证人证言真实性同样值得怀疑,她称看到XXX和被告人用砖头敲打XXXXXX和XXXXXX,并且是继续敲打,与其它证人证言关于人数和伤害方式上以及双方距离和所处位置明显相互矛盾,而在XXX10月询问笔录中她又称看到了三个人敲打XXXXXX和XXXXXX,当时场面很混乱,她又如何这么肯定只有被告人的砖头打中了受害人呢?明显是不真实的。

      6、XXX8月10日XXX的询问笔录中可以看出,XXXXXX倒在地基沟内是被掀翻的,而XXX的询问笔录则称是XXXXXX跑的时候掉进去的。XXXXX询问笔录可以看出,被告人只是推了XXXXXX一下。

      我国现行的刑诉法明确规定对被告人定罪之标准是:事实清楚,证据确实充分。这要求案件据已定案的每个证据必须查证属实;每个证据和待查的犯罪事实之间存在客观联系;所有的证据在总体上已足以对所要证明的案件事实得出确定无疑的结论,并排除了其他一切可能性,即合理怀疑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条的规定,“在被告人最后陈述后,审判长宣布休庭,合议庭进行评议,根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决: (一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决; (三)证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决”,及根据我国刑事诉讼法法理,刑事诉讼中所谓的排除合理怀疑的标准,即事实清楚、证据确实充分,应当由以下构成要件:1、所指控的犯罪的各犯罪构成要件均有证据予以证实;2、指控证据均查证属实;3、证据和证据之间没有矛盾或各矛盾能得到合理的排除;4、得出的结论是肯定的、唯一的。本案中公诉人的举证完全没有达到上述标准的构成要件。通过上述分析本案之相关证据,辩护人认为公诉机关指控被告人涉嫌故意伤害的证据无论是从量的方面,还是从质的角度看,都无法达到“充分”和“确实”,更无法排除有关人员借机报复被告人的可能,公诉机关指控被告人涉嫌故意伤害罪的证据无法形成完整的证据链条,故恳请人民法院判决被告人无罪。

      以上就是法律快车小编为您整理的故意伤害罪无罪辩护词有关的内容,相信您阅读了以后一定有自己的见解,希望您能维护自己的合法权益,相信法官也会作出最公正的裁判。如果还有什么问题,欢迎咨询法律快车的专业律师。

     
  •   一般在一些共同犯罪中我们就会对于主从犯进行不同的处罚,聚众斗殴作为一个团体性的犯罪活动也是后有主从犯之分的。碎玉在聚众斗殴中并没有起到什么实质作用的从犯一般不会怎么处罚。那么聚众斗殴无罪辩护词是怎么样的呢?

      聚众斗殴无罪辩护词

      尊敬的审判长、审判员:

      根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十五条、《中华人民共和国律师法》第二十八条之规定,云南某律师事务所接受张某小近亲属高xx的委托并经其本人同意,指派张律师作为本案被告人张某小的辩护人参加今天的法庭审判活动,依法履行辩护职责。本辩护人在开庭前,详细地研究了控方的起诉书和有关证据材料,并就本案有关事实和情节进行了必要了调查,刚才又参加了法庭调查,现对本案事实有了较全面的了解。为依法维护被告人的合法权益,现本着“以事实为依据,以法律为准绳”的原则,提出如下辩护意见,供法庭参考。

      一、辩护人对公诉机关指控被告人张某小的基本事实及证据没有异议,但对公诉机关对被告人张某小构成聚众斗殴罪有异议,其在本次斗殴中不是首要分子,也不是积极参与者,是一般参与者,其行为不具备聚众斗殴罪中的主体要件,依法不应构成聚众斗殴罪,以应以行政案件追究其行政责任。主要理由如下:

      首先、根据法律及相关法理,构成聚众斗殴罪必须是首要分子和积极分子,所谓首要分子是指在聚众斗殴中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子,而积极分子指的是在聚众斗殴中起重要作用的犯罪分子。从犯罪主体上来分析,张某小是被动参者,是在他人邀约下参与到斗殴中来的,所起作用是次要、辅助作用,属于一般参加者,所以被告人张某小不具备聚众斗殴的主体条件,依法不构成聚众斗殴;

      其次、从本案发生的起因上看,是斗殴的对方先故意挑衅张某小一方,并冲到其兄弟李xx家门口殴打其近亲属,他才不得不还击,才导致事件的发生,对于本案的发生他的作用是相对较小的;

      最后、在本案中,张某小也是本案的受害者之一,其因斗殴一事受伤接受治疗费用近两万多元。在受伤后积极主动和对方协商解决和解的事情。所以从张某小参加斗殴的时间、方式及作用等方面分析,其在斗殴中都没有起到重要作用的程度,依法不应构成聚众斗殴,而应以治安案件进行处理。

      二、辩护人除对公诉机关对被告人张某小的定性有异议外,还认为被告人张某小具有以下法定及酌定从轻、减轻处罚情节,请法庭参考:

      其一、被告人张某小属于从犯,依法应该从轻或减轻处罚。其一、从参与到斗殴的方式上看,本案被告人张某小是他人邀约下参与到斗殴,斗殴的首要分子,属于被动参加者,其二,从参与的时间上看,是在第二天中午时,第一时间他没有参与;第三,从发生斗殴的地点上看,是发生在他家兄弟李xx门口,是对方冲到自家门口后在在异常愤怒的无不自控情的情形下参与的,其在犯罪过程中起到次要、辅助性作用,系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第27条之规定,应该从轻或者减轻处罚。

      其二、斗殴对方首先挑衅被告人张某小并动手侵害其近亲属是引发本案发生主要原因,而被告人具有被动参与性,对本案的发过错相对较小,依法应该从轻处罚。通过今天的庭审,可以确定本案的发生起因是对方李xx先故意挑衅其兄弟李xx,而且先动手打人。第二天,被告人张某小一方要求对方道歉,对方不但拒绝道歉而且还邀约一众人手拿刀、棍、棒等打斗工具冲到李xx家门口并先动手打人的情况下他才不得不进行自卫和反击。所以从引发本案发生的起因的主观过错来分析,被告人张某小所起的作用是相对较小的。

      其三、本案中被告人张某小属于受害者之一。在斗殴中,张某小本人也身受伤害,经鉴定其伤情为轻伤,到医院治疗其治疗费近两万元,属于受害者,其治疗费用近两万余元,所以本案中案小宏是身心及财产受损最大的一人,法院在量刑上应该考虑这一情节,适当酌情从轻处罚。

      其四、本案发生后,在公安刑事侦查阶段阶段,斗殴双方已达成赔偿和解协议,双方已经凉解对方,减少了社会危害性,依法应该从轻减轻处罚。2011年11月 20日,经斗殴双方平等协商,申请人与聚众斗殴另一方李xx、贺xx就双方斗殴一事已经达刑事和解及赔偿的相关协议,并于2011年12月5日经丘北县公证处公证,这从主客观上减少其行为的社会危害性,依法应从轻处罚。

      其五、张某小以前未被公安机关处理过,此次涉嫌聚众斗殴罪,为初犯、偶犯,以前无前科劣迹,更无暴力性犯罪。本次涉嫌的犯罪事出有因,且情况特殊,其并非主动挑衅斗殴,主观恶性不大,其一贯表现良好,有相关工作单位均开具有关证明,其犯罪诱因是因为对方挑衅和殴打其亲属,从法律上来讲,是应该受到惩罚的,从感情上来讲,这是可以理解,这种情况应该和普通的逞强斗狠的聚众斗殴有所区别,所以辩护人请求人民法院根据其以往表现酌情从轻处罚。

      其六、犯罪嫌疑人张小某经医院诊断,身患多种疾病,从人道的角度,法庭考虑其身体状况,酌情从轻处罚。2011年8月4日,经文山市人民医院诊断,张某小患有双侧胸膜少量积液、高脂血症、脂肪肝、胆囊血肉、左肾多发性囊仲等多种疾病,其病情需要及时得到治疗。

      最后、辩护人最后还想向法庭陈述本案一个重要事实是本案的发生与公安机关现场处置不力有一定关的关系,公安机关干部有一定的责任。本案发生时丘北县公安局、天星派出所民警及相关领导人员都在事发现场,公安机关作为维护社会和谐稳定职责的国家机关没有依法采取果断措施处置事件,双方矛盾激化,最终导致本案发生,国家机关对对本案的发生有一定的责任。所以辩护人请求人民法院考虑本案发生的特殊情况,全盘考虑,对被告人公正判决。

      综上所述,被告人张某小不具备聚众斗殴的主体要件,依法不应构成聚众斗殴罪。即便构成聚众斗殴罪,辩护人认为其系从犯、初犯、偶犯,且自愿认罪,又是在对方先挑衅的情况参与到斗殴中来。辩护人请求法庭结合本案犯罪事实、情节和社会危害程度,按照教育与处罚相结合的原则,结合《最高人民法院发布关于<人民法院量刑指导意见试行>的通知》及《云南省高级人民法院<人民法院量刑指导意见(试行)>实施细则》的关于聚众斗殴罪的相关量刑规定,对其给予免除刑事处罚,给被告人张某小一次悔过自新、重新做人的机会。

      以上就是关于聚众斗殴无罪辩护词及其相关问题,聚众斗殴无罪辩护议案要根据相关的真实的情况来辩解。希望这些资料和步骤足够的清晰,假如您对此仍有疑问的话还是建议您到相关律师事务所咨询,为您解决一些与这方面相关的分歧并解决与聚众斗殴无罪相关的问题是我们的荣幸。希望对您有帮助,感谢您的阅读。

     
  •   当涉嫌了刑事犯罪时,首先第一个想到的就应该是找律师为自己进行无罪辩护,如果是挪用资金,却不知道是否构成犯罪的,律师会写辩护词。因此,想必大家想知道,关于挪用资金无罪辩护词

      挪用资金无罪辩护词

      审判长、审判员:

      山西XX律师事务所接受本案上诉人张XX亲属的委托,指派我担任其二审辩护人。在查阅了相关案卷材料,会见了被告人之后,认为一审判决事实不清,定性错误,上诉人张XX的行为不能构成挪用资金罪,理由如下:

      一、上诉人不属于挪用资金罪所规定的主体,依法不构成该罪。

      挪用资金罪要求犯罪主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,而上诉人张XX不是山西XX有限公司的工作人员,不属于挪用资金罪所规定的主体,依法不能构成本罪。一审判决在认定张XX不是公司、企业的工作人员的前提下,认定其够罪,显属错误。

      二、一审判决以“被告人张XX明知是单位资金而予以使用”为理由,认定其行为构成挪用资金罪的共犯,适用法律错误。

      一审法院在判决书第2页审理查明中已明确写到“……经王XX介绍认识,被告人王X与被告人张XX相识,被告人张XX在其资金紧张的情况下,遂提出向被告人王X借款,被告人王XX利用其担任山西XX有限公司出纳,经手、管理本单位资金的职务之便,在二OO一年四月至二OO六年三月期间通过汇票背书转让、转帐支票支出的手段多次挪用本单位13664427.9元,供被告人张XX进行营利活动……”,同时写到“本院认为…被告人张XX明知是单位资金而予以使用,其行为构成挪用资金罪的共犯”,即一审法院已认定上诉人张XX是使用人而定其罪,而刑法明确规定挪用资金罪的主体是挪用人,使用人是不能构成挪用资金罪的主体的。因此一审法院以“被告人张XX明知是单位资金而予以使用”为理由,认定使用人张XX构成挪用资金罪的共犯是错误的。

      三、一审判决认定张XX是挪用资金罪的共犯是错误的。

      1、《刑法》第272条仅是规定了挪用人挪用本单位资金构成犯罪,但并未规定资金使用人构成犯罪。

      2、依据最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第8条“挪用公款给他人使用,使用人与挪用人共谋,指使或参与策划取得挪用款的,以挪用公款罪共犯定罪处罚”的规定,法律也仅是规定了公款使用人共谋、指使、参与、策划的四种行为模式,并未规定使用人明知是单位公款而使用就构成挪用公款罪这一行为模式;即使用人明知该公款来源,但没有共谋、指使、参与、策划挪用的行为,就不能仅仅因为使用公款就认定为共犯;更何况法律仅就挪用公款罪专门作了“共犯”的规定,而没有对挪用资金罪有任何“共犯”的相关规定、解释。退一步讲,即使上诉人张XX与原审被告人王X有共谋、指使、参与、策划的行为,张XX也不能构成挪用资金罪。因为不能将挪用公款罪的规定类推适用于挪用资金罪。因此,一审法院适用法律错误,

      四、上诉人张XX不是本案使用人,本案实际使用人是张XX所在的公司,依据《刑法》有关规定,单位对挪用资金罪并不负刑事责任,一审认定张XX是使用人,其认定的事实是错误的。

      1、从资金流向上可以看出,XX药业的资金均通过银行打入闫卫东所在的公司,而不是张XX个人。利息也是张XX所在的公司支付,不是其个人支付。

      2、上诉人张XX系太原市w药材店、太原市u食品有限公司、太原市k食品有限公司、太原市p保健品有限公司的法定代表人或负责人,因公司资金紧张,银行批贷时间长、程序繁琐,而向原审被告人王X借款,所借款项13664427.9元均用于公司的经营运作中(太原市晋源区检察院讯问上诉人张XX笔录及u公司p公司的股东证明可予以佐证)。

      3、《刑法》第272条规定:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,……构成挪用资金罪。从该法条的规定中可以看到使用人必须是个人方可构成本罪,单位使用则不构成本罪。

      因此,上诉人张XX借款系职务行为,其行为理应由公司来承担责任;即:上诉人张XX不是本案使用人,本案实际使用人是张XX所在的公司,依据《刑法》有关规定,单位对挪用资金罪并不负刑事责任,一审认定张XX是使用人是错误的,认定张XX构成犯罪更是错误的。

      五、公诉机关所举证据不能充分有效证明是上诉人张XX重新打印虚假银行对帐单,其指控依法不能成立。

      据原审被告人王X供述,虚假的银行对帐单均是由其提供改的对帐单,再交由上诉人张XX拿回去重新打印一份对帐单(太原市XX区检察院第一次讯问笔录第3页第8行);并供述他因不会电脑打字及制表所以由张XX更改,张XX为此购买了打印机(第一次讯问笔录第4页第9行);而上诉人张XX供述,其对原审被告人王X持有的虚假银行对帐单并不知情,也未参与修改;二人供词明显不一致,但经仔细推敲分析,原审被告人王X的供述明显不能成立,法院理应不予采信。

      1、原审被告人王X作为多年从事财会工作的人,电脑制表、打字是其基本功,而其却称不会,试问这几年该单位每月的财务报表由谁制作?很显然其辩解有悖日常经验法则。

      2、原审被告人王X供述上诉人张XX为此购买了打印机,那打印机现在在哪儿?侦查机关已搜查了上诉人张XX的家里及公司,却没有发现打印机(公诉机关一审提交扣押清单予以佐证),打印机去哪儿了?至今也无相关证据佐证上诉人张XX重新打印虚假银行对帐单。

      3、原审被告人王X具有管理、经手本单位资金的便利条件,并且第一手获取银行对帐单,对其单位帐面金额也最清楚,而上诉人张XX却非财会专业人员,对山西XX药业有限公司的帐目也不清楚,只有原审被告人王X才最有可能利用职务之便采取重新打印虚假银行对帐单这一隐蔽手段挪用单位资金。

      4、也是本案最关键一点,公诉机关仅凭从上诉人张XX主动交给办案人员的帐本上批注有“打入对帐单”、“未打入对帐单”就认定上诉人张XX重新打印银行对帐单太武断。上诉人张XX供述,该批注是王X拿自己本人记事本让与自己核对借款付息数额时,王X让其批注的。虽然庄国瑾供述从未见过此帐本,但其在第一次讯问笔录中第5页第6行却又供述“问:940万元是如何得出?答:我以前保存的资料和张XX保存的资料得出的940万元”,而上诉人张XX与原审被告人王X之间的借款时间长、频率高、数额大,王X自己不可能没有任何文字记录;且王X记载的借款数额及利息、王X持有的虚假银行对帐单篡改的数额及上诉人张XX记录的借款及利息应该相同,那么批注的“打入对帐单”、“未打入对帐单”到底是指哪一个对帐呢?该批注又怎能证明虚假银行对帐单是上诉人张XX重新打印的?对此,公诉机关并没有其他证据予以佐证。因此,该证据不能充分有效证明是上诉人张XX有制作虚假银行对帐单的行为。而仅依据原审被告人王X供述就认定是上诉人张XX有制作虚假银行对帐单的行为,显然违反了《刑事诉讼法》第46条只有被告人供述无其他证据不能定罪处罚的规定,因此上诉人张XX客观上没有共同挪用的行为,公诉机关指控罪名不能成立。

      六、上诉人张XX与原审被告人王X仅是民事上的借贷关系,经公司全体股东讨论决定,已依约向山西XX药业有限公司支付了173万元利息。

      上诉人张XX因公司资金紧张,影响经营运作,且银行审贷程序繁琐,时间较长,遂经交通银行某某介绍向原审被告人王X借款。正是因为该款解决了上诉人公司的燃眉之急,所以经全体股东同意,使用了山西XX药业有限公司的资金并支付了173万元利息,由上诉人张XX交付给原审被告人王X(上诉人提交的证人证言予以佐证)。虽然王X并未承认收取173万元利息,仅承认收取45000元感谢费,但上千万借款仅收取45000元蝇头小利显然不符合常理,法院理应不予采信。

      综上所述,法律并未规定挪用资金罪有共犯,公诉机关指控上诉人张XX共谋挪用资金明显证据不足,缺乏充分有效的证据链;而上诉人张XX的公司实际使用了原审被告人王X挪用的资金,依据罪刑法定原则及禁止不利于被告人类推的解释,上诉人及公司并不构成挪用资金罪的共犯,一审判决事实不清,适用法律错误,请二审法院在查清事实的基础上撤销原判,依法宣告上诉人张XX无罪。

      以上辩护意见,请合议庭予以采纳为盼。

      此致

      xxx人民法院

      辩护人:xxx

      以上是法律快车小编为您整理的关于挪用资金无罪辩护词的内容,由此可知,如果是涉嫌挪用资金罪被起诉之后,辩护律师可以根据相关情况进行作无罪的辩护,对犯罪嫌疑人的犯罪是否成立很有帮助。如其它疑问,欢迎向法律快车发布法律咨询。

     
  •   一般对于一些在其位不谋其职的现象我俄每年的刑法惩罚,而且相对的刑法也会将这种现象规定一个罪名。职位越重要可能面临的惩罚就相对于一些不重要的职位处罚较重。那么玩忽职守无罪辩护词是怎么样的呢?

      玩忽职守无罪辩护词

      尊敬的审判长、合议庭各位审判员、陪审员:

      xx律师事务所接受贵院受理的玩忽职守罪案件被告人某某某家属的委托,并经某某某本人同意,指派xx律师作为某某某一审案件的辩护律师。辩护人通过会见被告人、阅卷,分析案情和研究案件所涉及的法律问题,刚才又参加了法庭调查,对本案事实和法律问题有了较为深入的了解,根据某某某本人的认罪,在此基础上决定为被告人某某某涉嫌构成玩忽职守罪作有罪辩护,发表如下辩护意见。

      一、在客观方面,被告人某某某的玩忽职守的行为情节较轻,

      从以下几点可以说明:

      1、某某某基本上完成了工作职责。被告人于2009年6月份履

      职旧宫镇人民政府---管理中心主任(以下简称“流管办”)以来,出色的完成了对全镇流动人口和出租房屋管理的整体工作,并制定了相应的管理办法和工作制度;督促、指导其科室分片负责人员加强对流管站的日常管理工作,成功的完成了预防煤气中毒检查宣传工作;同时,并认真完成了地税部门委托的代征工作和组织、协调相关职能部门对流动人口及出租房屋进行检查、执法;做好了流动人口和出租房屋的宣传工作。

      实际上被告人及流管办的工作职责主要是负责指导、监督、检查、考核基层服务站的工作和预防煤气中毒两个方面。这些工作某某某在任期间,严格进行了执行,这一点可以从北京市大兴区人民检察院第2卷第166页至177页得到证明。辩护律师并向法庭提交了大量的证据以证明某某某是如何工作的。各级机关,包括工商、综治办、公安派出所等均证明了旧宫镇流管办在某某某的牵头上做了大量的安全检查和联合执法工作,并取得了很大的成效。特别是在某某某的负责下,旧宫镇预防煤气中毒事件明显的降低了,这一点可以从旧宫镇政府的工作报告中得到论证。

      2、被告人某某某任职期间做了大量的联合执法工作。

      某某某负责旧宫镇流管办工作期间,牵头各职能部门进行以下联合执法工作,包括:(1)2010年3月11日,联合德茂派出所及三站合一人员对南街片的流动人口了出租房屋进行了集体清理检查;(2)2010年4月26日,流管办、安全科、城管分队、德茂工商所、保安公司等部门对南场、庑殿拆迁区域内存在的无照经营、占道经营的商户集中进行清理整治;(3)2010年5月21日,由镇教委、流管办、安全科及消防支队等部门对存较大安全隐患的幼儿园进行了整治;(4)2010年5月10日,再次对旧宫镇南场庑殿地区进行清理;(5)2010年6月25日对农贸市场进行清理检查;(6)2010年7月1日至2日,流管办联合卫生防疫、派出所对域内非法行医的黑诊所进行执法;(7)2010年9月14日至9月21日,流管办联合综治办、红星派出所、德茂工商所及旧宫镇城管分队,对足疗、洗浴、歌厅等娱乐场所开展集中清理整治等,以上只是某某某任职流管办主任期间开展的联合执法工作的一部分,还有大量的联合执法工作,包括宣传共同关注流动儿童健康的工作等,在此不再一一列举。

      此外,北京市大兴区人民检察院卷宗第2卷第166页-177页的证据,这些证据均证明旧宫镇流管办牵头进行了大量的联合执法工作,各个执法部门均向检察机关出具了证明材料。

      3、被告人某某某依法履行了宣传工作,包括致来京人员一封信、致广大村(居)民的一封信和致广大出租房主和流动人口的一封信等,要求出租户办理租赁合同备案登记证明,同时并提醒外地来京承租户注意租赁合法的房屋、不得在承租房屋内从事非法生产、加工、储存、经营易燃、易爆等危险物品,以及外地来京人员办理暂住登记证等宣传行为。这些宣传行为足以让出租人和承租人知道各自应履行的义务及应注意的安全事项。

      通过以上的事实和证据,我们可以看出,被告人某某某任职期间,始终认真的履行了流管办的宣传、联合执法工作,发现问题,解决问题。其联合执法的行为恳请贵法庭高度重视。

      二、被告人某某某担任流管办主任期间未能组织相关职能部门对旧宫镇南街三村振兴北路27号的流动人口和出租房屋进行检查的原因是由于基层服务管理站的人员没有向某某某汇报相关的检查情况,导致流管办没有联合执法。

      1、南街三村“三站合一”的工作人员白某某对南街三村振兴北路27号依法进行了检查。

      首先我们向法庭说明的是,南街三村的基层服务站的工作人员白松涛分别于2011年4月12日,在派出所的组织下进行了一次大检查;2011年4月12日,白松涛和一个保安一起去张军家检查;2011年4月17日,白某某自己在辖区检查的时候,也到张某家检查过(见2011年5月11日白某某询问笔录)。

      2、导致未能检查的原因是南街三村“三站合一”的工作人员没有及时向流管办汇报相关检查信息。

      根据旧宫镇流管办包片人员岗位职责的规定,白某某应当对发现的流动人口重点人、重点出租房屋各类隐患等情况填写《情况报告单》并转交给流管办,但白某某检查之后没有向流管办报告,导致流管办没能进行针对南街三村振兴北路27号联合执法,而非被告人某某某不负责任,不履行或不正确履行职责的行为。

      鉴于旧宫镇辖区面积非常大,流管办工作人员的人力有限,所以旧宫镇流管办除了指导、监督、检查基层服务站的工作外,只能依据基层服务站的信息汇报,才能牵头相关职能部门联合执法检查。因此我们认为某某某没有组织相关部门联合执法的行为,是由于没有在第一时间获取基层服务站报告上来的信息,其情节较轻。

      三、关于办理《房屋租赁合同备案登记证明》

      1、房屋登记备案登记证明的工作不是流管办应有的工作职责。

      根据《北京市房屋租赁管理若干规定》即北京市人民政府令第194号第八条的规定,房屋租赁合同备案登记证明是由房屋所在地的基层管理服务站办理,不属于流管办的工作职责,流管办的工作职责是对基层服务管理站的工作给予指导、监督和检查等。

      2、被告人某某某房屋租赁合同登记备案工作方面没有失职行为存在,北京市大兴区建委于2009年5月份已要求停止办理房屋租赁合同备案登记证明。

      北京市大兴区建委于2009年5月通知,要求旧宫镇停止办理房屋租赁合同备案登记证明(见北京市大兴区人民检察院卷第2卷第57至59页证据),在此之前,旧宫镇流管办是根据大兴区建委的委托代为办理的。被告人某某某于2009年6月份任职旧宫镇流管办主任,在其履职时已经停止办理房屋租赁合同备案登记证明的工作了,并且,被告人某某某上任后,为了能更好的完成税收任务,一直对前期留下的备案登记证明以加盖年检章的方式继续相关的遗留工作,这一点,被告人某某某没有失职,恳请贵合议庭查明事实。

      同时,村民对缴纳房产税态度不积极,在登记时也不按实际房屋间数进行登记,导致相关工作开展的难度。

      3、被告人某某某任职流管办期间依法完成了税收任务。其中,2009年旧宫镇收缴个人出租房屋房产税共计3402807.07元,包括南街三村的9980元;2010年为3202394.4元,南街三村为12840元;2011年3月至5月477280.41元,南街三村为17400元(见北京市大兴区人民检察院卷第2卷第57至59页证据)。

      同时,村民对缴纳房产税态度不积极,在登记时也不按实际房屋间数进行登记,导致相关工作开展有很大的难度。因此,我们认为某某某在职期间没有给国家的税收造成任何损失。

      4、被告人某某某没有能在流管办给南街三村振兴北路27号办理备案登记证明的责任是有限的,是很小的。

      南街三村振兴北路27号的信息在流管办的信息输入里已经登记,出租人没有履行合同备案登记的义务,但被告人某某某对此做了大量的宣传工作。实际上是出租人应当按照北京市人民政府令194号的规定,应自其与承租人订立房屋租赁合同之日起7日内,到房屋所在地的基层管理服务站办理,出租人可能是为了逃避税收监管才没有履行该义务,因此,我们认为被告人某某某没有能在流管办给南街三村振兴北路27号办理备案登记证明的责任是有限的,是很小的。

      从以上几点,我们可以看出,被告人某某某的失职行为,即玩忽职守行为情节较轻,并且其完成了相关的本职岗位工作,提请贵合议庭高度重视。

      四、起诉书指控:由于未办理租赁合同备案登记证明及未缴纳出租房屋税,致使振兴北路27号一层高德发经营的服装厂长期存在,我们认为这二者之间的因果关系存疑。

      服装厂的经营依法应当由工商行政管理部门核发营业执照,在依行政审批程序通过,领取营业执照后才能正常的经营,这一点和被告人某某某所在流管办之间没有必然的联系,旧宫镇长期存在的复杂的小摊小贩及无照经营的客观事实,最终是由哪些职能部门去管理,究竟是否由被告人某某某及其流管办能彻底解决呢!本辩护律师期盼贵合议庭给予高度重视。

      五、被告人某某某的行为与南街三村振兴北路27号火灾的发生,并造成十八人死亡和二十四人受伤的严重后果之间应是没有直接的因果关系,或者说如果办理了租赁合同备案登记证明,并收缴了出租房屋税后,会不会发生重大火灾及严重后果,这二者之间的因果关系也是存在问题的,本辩护人认为很难找出必然的联系。

      2011年4月25日火灾的发生有着多种原因,包括服装厂的无照经营、房屋的违章建设、消防安全的工作等多种原因,被告人某某某的行为与损害结果之间的因果关系恳请贵合议庭高度重视。

      六、被告人某某某有以下情节,希望贵合议庭在量刑予以考虑,给予从轻判决:

      1、被告人某某某在4月25火灾发生后,及时认真的处理善后相关工作,并积极配合相关部门的调查工作,自始至终的坚守岗位。

      2、被告人某某某一贯工作认真,从没有在工作中出现过失职行为,且在工作中成绩优秀,得到了所在镇政府和其他相关部门的认可,包括其在本职工作中的防煤气中毒方面取得明显的成效,被告人某某某数次获得表扬和嘉奖。另外,从北京市大兴区人民检察院卷宗里也可以证实,流管办的员工都一致证明其牵头联合执法的行为。

      xx年xx月xx日

      以上就是关于玩忽职守无罪辩护词及其相关问题,玩忽职守无罪辩护一般也是一句相关的案件事实以及对于行为人的过错成分来拟写的。希望这些资料和步骤足够的清晰,假如您对此仍有疑问的话还是建议您到相关律师事务所咨询,为您解决一些与这方面相关的分歧并解决与玩忽职守无罪辩护相关的问题是我们的荣幸。希望对您有帮助,感谢您的阅读。

     
  •   在我们现实生活中,对于刑事案件的审批,法院都会走一些正规的程序来进行,被告方也可以请好律师来进行辩解,这必须要写的法律文书就是无罪刑事辩护词,那么究竟会有怎样的格式呢?

      一、2019年无罪刑事辩护词格式

      1、首部

      (1)标题。首行要写明标题

      (2)呼告语。

      (3)前言。主要包括三项内容:一、申明辩护人的合法地位、出庭的根据;二、辩护人在出庭前进行了哪些工作、辩护内容的来源;三、辩护人对全案的基本看法。具体表述如:“审判长、审判员、人民陪审员:

      依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第××条、《中华人民共和国律师法》第二十五条的规定,××省××市××律师事务所依法接受本案被告人××之亲属×××的委托,指派我担任××的一审辩护人。接受委托后,我仔细查阅了全部案件材料,并会见了被告人,还进行了大量的调查取证工作。经过认真的调查和严密的分析,我认为,本案事实不清,存在诸多疑点,难以定案。现依法发表如下辩护意见:”

      2、正文

      在具体制作辩护词时,应当分以下几部分:

      (1)辩护的理由、观点。(是辩护词的核心内容。是辩护人为维护被告人的合法权益所要阐明的主旨,应该从被告人的行为事实出发,对照有关的法律规定,论证被告人无罪、罪轻或应该予以减轻甚至免除其刑事责任的意见和根据。因此,通常是要围绕是否构成犯罪,属于何种罪名,有无从轻的法定条件以及诉讼程序是否合法等问题展开辩论和论述。)

      (2)结束语。结束语是对辩护词的归纳和小结。一般讲两个内容:一是辩护词的中心观点,如无罪、有罪但罪轻等;二是向法庭提出对被告人的处理建议。

      3、尾部

      尾部应当写明辩护人的姓名以及发表辩护词的时间。

      二、什么是刑事辩护词

      刑事案件辩护词是辩护人在参与刑事诉讼活动中,按照法定程序,为履行其职责,向法庭发表的为维护被告人的合法权益的法庭演说词。任何人在遭遇司法机关追究刑事责任时,都有权针对被指控的罪行进行无罪、罪轻,减轻或者免除处罚的辩解和辩论。

      《刑事诉讼法》第三十二条规定:“犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人:

      (一)律师;

      (二)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人;

      (三)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

      正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人,不得担任辩护人。”

      第三十五条规定:“辩护人的责任是根据事实和法律,提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。”

      三、什么是被告人自行辩护

      自行辩护,是指犯罪嫌疑人、被告人针对指控进行反驳、申辩和辩解,自己为自己所作的辩护。自行辩护是犯罪嫌疑人、被告人行使辩护权的重要方式,它贯穿于刑事诉讼的始终,无论是在侦查阶段,或者是在起诉、审判阶段,犯罪嫌疑人、被告人都有权自行辩护。根据刑事诉讼法第32条的规定,犯罪嫌疑人在侦查阶段只能自行辩护;犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼过程中的起诉、审判阶段也都有权自行辩护。

      自行辩护是目前我国犯罪嫌疑人、被告人进行辩护的重要的途径。犯罪嫌疑人、被告人是被追究刑事责任的对象。他们对是否实施了犯罪、如何实施的犯罪,以及犯罪的后果等情况最清楚,为了保护自己的合法权益,他们会竭力地提供对自己有利的各种事实和证据,证明自己无罪、罪轻、减轻或免除处罚。法律应当充分保护犯罪嫌疑人、被告人的自行辩护权。

      以上就是法律快车小编为大家带来2019年无罪刑事辩护词格式全部内容。总的来说,无罪刑事辩护词格式必须要符合法律的相关规定不然就不具有效力,这一点我们要清楚。欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   如果行为人的行为触犯了寻衅滋事的相关规定被公安机关依法立案的,其辩护代理人应当对其的行为进行辩护,要书写好辩护词,那么寻衅滋事无罪辩护词写作范本要怎么书写呢?

      一、寻衅滋事无罪辩护词写作范本

      尊敬的审判员:

      ________律师事务所接受________市法律援助中心的指派,指定我作为________寻衅滋事一案的辩护人参加今天的法庭审判活动。庭前我仔细查阅了本案的卷宗材料,现根据事实和法律就本案发表以下几点辩护意见,诚请法庭予以采纳:

      辩护人对公诉机关指控被告人________构成寻衅滋事罪的罪名没有异议,但是,辩护人认为王小凯有以下几点从轻、减轻处罚的量刑情节:

      (一)被告人________在犯罪时系未成年,应当依法从轻或者减轻处罚。依据庭审中查明被告人的年龄,被告人王小凯犯罪时未满足的18周岁,根据我国刑法规定“已满14周岁不满意18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。

      (二)被告人系初犯,归案后能主动认罪。在今天的庭审上被告人________已经对自己所犯的罪行感到万分悔恨,他多次表示愿意认罪悔罪,痛改前非,认真做人,渴望早日回归社会,憧憬美好的生活。并且愿意尽自己最大努力来弥补受害人的损失。对此,请法庭依法对其从轻或减轻处罚。

      (三)被告人与被害人________已经达成了和解协议,取得了________的谅解。希望法庭能酌情处理。

      综上所述,鉴于被告人________犯罪时不满18周岁,且认罪态度较好,能够如实交代自己的犯罪行为,具有悔罪表现,又系初犯,主观恶意性不深,对社会危害性不大,庭前已经对被害人进行了民事赔偿,并取得了被害人的谅解,希望法庭能对其从轻或减轻处罚。在此,我们真诚的请求法院结合本案的具体情况,惩罚和教育相结合,对被告人从轻处罚并适用缓刑,给被告一个改过自新、重新做人的机会。

      以上辩护意见请予采纳。

      辩护人:xxxxxxx

      律师xxxxx二0________年________月________日

      二、寻衅滋事罪认定

      (一)本罪与非罪的区分

      根据本条的规定,寻衅滋事罪,必须是行为情节恶劣、情节严重或者造成公共场所秩序严重混乱的,才构成犯罪。对于情节轻微、危害不大的寻衅滋事行为,只能以一般违法行为论处。我们认为,判断行为人的行为是否属于情节严重应该综合以下几个方面因素进行分析:

      1、行为的方式和手段。行为的方式和手段对危害结果的大小具有决定性作用,对社会心理的伤害程度也有很大影响。因此在认定情节是否严重时,应该考察行为人是否使用了暴力、威胁等手段,是否采用了公开或者组织的方式等。

      2、行为的直接危害结果和间接不良后果。直接危害结果是行为直接对社会造成损害。间接不良后果是指行为对社会造成的不良影响或间接引起的损害。行为人是否造成被害人自杀,是否引起公私财产重大损失,是否造成公共场所秩序严重混乱等,是认定情节严重与否的重要因素。

      3、行为的时间和地点。同一行为在不同的时间、不同的地点实施,所造成的社会影响是不同的。白天在公共场所的滋事活动当然要比晚上在荒郊野外的危害性大。

      4、行为人的一贯表现。行为人的一贯表现表明了行为人主观恶性的大小,决定着行为人接受改造的难易程度。是否多次寻衅滋事、屡教不改,也是认定情节严重与否的一个重要方面。

      (二)本罪与聚众扰乱社会秩序罪、聚众扰乱公共场所秩序罪的界限

      三者都是破坏公共秩序的犯罪,但存在明显区别。

      1、犯罪动机不同。寻衅滋事罪是为了满足耍威风、取乐等不正常的精神刺激或其他不健康的心理需要;后二者的犯罪动机是为了实现个人的某种不合理要求,用聚众闹事的形式,扰乱机关、团体、单位的正常秩序,或者扰乱公共场所秩序或交通秩序,对有关单位、机关、团体乃至政府施加压力,

      2、犯罪形式不同,寻衅滋事罪不要求聚众,后二者必须是多人以上以聚众形式出现。

      3、客观方面不同。寻衅滋事罪在客观方面表现为随意殴打他人,情节恶劣的行为,或者追逐、拦截、辱骂他人,情节恶劣的行为,或者强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物,情节严重的行为,或者在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的行为;后二者在客观方面表现为聚众冲击国家机关、企事业单位、人民团体或者扰乱公共场所秩序、交通秩序,情节严重的行为。

      4、犯罪主体不同。寻衅滋事罪的所有参与者都要以本罪追究刑事责任;后两者只追究首要分子和积极参加者的刑事责任。

      (三)本罪与敲诈勒索罪的界限

      两者的区别在于:寻衅滋事行为人勒索的动机是为了满足精神上的刺激,故意炫耀,因此犯罪往往是当面地、直接了当地进行,敲诈勒索行为人索取财物是主要目的,因此他为了逃避法律追究常常以间接的或当面暗示的方法进行,往往采取隐秘的方法,持着不愿让人觉察的态度。

      (四)本罪与抢劫罪的界限

      1、主观特征上不同。寻衅滋事罪是以满足耍威风等不正常的精神刺激或其他不健康的心理需要为动因,以破坏社会秩序为目的抢劫罪是以非法占有公私财物为目的,犯罪动机多种多样。

      2、客观上不同。寻衅滋事罪表现为强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的行为;抢劫罪表现为以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的行为。

      3、客体上不同。寻衅滋事罪侵犯的客体是社会公共秩序;抢劫罪侵犯的客体是公私财物的所有权。

      三、寻衅滋事罪立案标准

      随意殴打他人,破坏社会秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的;

      (二)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;

      (三)多次随意殴打他人的;

      (四)持凶器随意殴打他人的;

      (五)随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人,造成恶劣社会影响的;

      (六)在公共场所随意殴打他人,造成公共场所秩序严重混乱的;

      (七)其他情节恶劣的情形。

      追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,破坏社会秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,造成恶劣社会影响的;

      (二)持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的;

      (三)追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人,造成恶劣社会影响的;

      (四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;

      (五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的;

      (六)其他情节恶劣的情形。

      强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,破坏社会秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)强拿硬要公私财物价值一千元以上,或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的;

      (二)多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,造成恶劣社会影响的;

      (三)强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物,造成恶劣社会影响的;

      (四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;

      (五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的;

      (六)其他情节严重的情形。

      在车站、码头、机场、医院、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所起哄闹事,应当根据公共场所的性质、公共活动的重要程度、公共场所的人数、起哄闹事的时间、公共场所受影响的范围与程度等因素,综合判断是否造成公共场所秩序严重混乱。

      以上就是法律快车小编为您整理的最新寻衅滋事无罪辩护词写作范本的相关内容。综上,寻衅滋事无罪辩护词要写清楚辩护的事实与辩护的根据、辩护的法律规定等事项。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们的法律快车律师,我们将竭诚为您服务。

     
  •   赌博这个词大家肯定都听说过,关于赌博的犯罪我国刑法也规定了很多条,在现实生活中比较常见的就是聚众赌博罪以及开设赌场罪,有些被公安机关抓获的嫌疑人认为自己并没有达到量刑标准,就会请专业的律师为自己辩护,那么律师对于开设赌场罪无罪辩护词范本是怎样的呢?

      一、开设赌场罪构成要件

      1、客体要件

      本罪侵犯的客体是正常的社会管理秩序。

      2、客观要件

      本罪在客观万面表现为聚众赌博、以赌博为业和开设、经营赌场的行为。

      3、主体要件

      本罪主体为一般主体,只要达到法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

      4、主观要件

      本罪在主观方面表现为故意,并且以营利为目的。即行为人聚众赌博、开设赌场或者一贯参加赌博,是为了获取钱财,而不是为了消遣、娱乐。

      二、开设赌场罪量刑规定

      开设赌场,具有下列情形之一的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金:⑴抽头渔利数额累计在5000元以上不满5万元的;⑵赌资数额累计在5万元以上不满50万元的;⑶参赌人数累计20人以上不满100人的;⑷开设赌场者给参赌者提供赌资累计5万元以上不满100万元,或者获利累计5000元以上不满10万元的;⑸容留未成年人赌博的;⑹构成犯罪的其他情形。具有下列情形之一的,属于“情节严重”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:⑴抽头渔利数额累计在5万元以上的;⑵赌资数额累计在50万元以上的;⑶参赌人数累计100人以上的;⑷开设赌场者给参赌者提供赌资累计100万元以上,或者获利累计10万元以上的;⑸招揽未成年人赌博的;⑹情节严重的其他情形。

      三、开设赌场罪无罪辩护词范本

      辩护词

      尊敬的审判长、审判员:

      广西理维律师事务所接受被告人XX的母亲XXX的委托并征得被告人XX同意,指派本人担任被告人XX涉嫌开设赌场罪一案的辩护人。通过庭前阅卷、会见被告人及庭审调查对本案发表如下辩护意见:

      XX市人民检察院X检公刑诉--起诉书指控被告人的行为涉嫌构成开设赌场罪的事实不成立,指控涉嫌开设赌场罪名不成立。理由如下:

      1、从开设赌场罪的定义分析

      所谓开设赌场,是指开设和经营赌场,提供赌博的场所及用具,供他人在其中进行赌博,本人从中营利的行为。该案中并没有相应的证据材料证实是被告人组织、招引多人进行赌博并从中获利;没有证据材料证实被告人是以赌博为业,也没有证据证实被告人是以赌博所得为其生活来源;更没有证据材料证实赌博场所和赌博用具是由被告人提供。因此,被告人的行为完全不符合开设赌场罪的定义要求。

      2、从开设赌场罪特点分析

      被告人以消遣、娱乐为目的参与赌博的场所较小,比较隐蔽,不具备被一定社会范围的公众知晓的条件,成场时间短,不具备长时间的持续性。被告人参与的赌博方式较单一,只是简单的“三公”形式,且赌博规则是由众多赌客集体确定,并不是由被告人制定赌博规则。因此,被告人的行为完全不符合开设赌场罪的特点要求。

      3、从工作性质分析

      被告人的行为只是参与赌博,不存在按赌场收入分红或者领取高额固定工资或者长期从事上述工作的情形。被告人的行为完全不符合开设赌场罪的工作性质的要求,公诉机关不能随意扩大开设赌场罪的范畴。

      4、从现有证据材料分析

      综上所述,被告人的行为不构成开设赌场罪,XX市人民检察院X检公刑诉--号起诉书指控被告人的行为涉嫌构成开设赌场罪的事实不成立,证据不足,所指控的开设赌场罪名不成立。

      此致

      XX市人民法院

      辩护律师:xxx

      对于只是参与赌博的人是不会构成开设赌场罪的,成立这个罪名要从多个角度分析,只要有一个角度不符合都可以做无罪辩护或是轻罪辩护,律师在开庭前应该随案情有详细的了解,并规范的书写起诉书,争取为辩护人争取最大的利益。以上就是“开设赌场罪无罪辩护词范本”全部内容,希望对大家有帮助,谢谢阅读。

     
  •   有这样一句名言:“最好的防守是进攻,最好的辩护是无罪辩护”。当然,我们这里所说的无罪辩护是建立在对事实、证据、法律充分掌握的基础上而作出的,绝非不顾事实、罔顾法律。

      一、敲诈勒索罪无罪辩护词怎么写

      辩 护 词

      尊敬的审判长、审判员:

      山东xx律师事务所接受本案被告人董某某近亲属的委托,指派我担任其涉嫌敲诈勒索罪的辩护人,依法参加今天的庭审活动,现根据庭审查明的事实和相关法律规定,发表如下辩护意见:

      辩护人认为公诉机关指控被告人董某某犯有敲诈勒索罪不能成立,理由如下:

      一、本案的事实真相。

      在某某县人民政府征收某某办事处某某村的土地时,曾引起被征地农民阻挠、对抗,以至于上访等事。本次征地也是如此,被征地群众拒不配合工作,阻挠丈量、清障等工作,致使征地工作无法开展。在这种情况下,这块地的开发商某某县某某房地产开发有限公司董事长卜某某为了减少损失、尽早开工,主动通过某某县公安局东关派出所的户籍员张某某找到牛某某,先支给牛某某100万元让其打点希望尽快量地,后无果,又通过牛某某主动联系上诉人董某某。2011年11月22日,在舜师路的继东野味餐馆主动宴请了上诉人董某某,上诉人董某某要求每亩再多补偿8、9万元才去做群众工作,开发商卜某某拿不出这么多钱,并提出自愿拿出450万元交给上诉人董某某和牛某某做被征地群众工作,钱怎么使用不管,但必须保证政府能顺利量地、征地工作。这样, 2011年11月23日在开发商卜某某位于某某县上海花园的家里,开发商卜某某主动自愿支付了上诉人董某某事先约定的450万元,并安排自己的侄子卜某亲自开车将准备好的现金送到上诉人董某某的家里。上诉人董某某和牛某某按照事先约定好的每亩3万元补偿给群众,为了能更好的完成开发商卜某某的要求,也就是尽快完成征地工作,上诉人董某某于2011年11月24日将90万元操心费支付给董某、刘某某、张某某、董某某四人,让他们帮忙劝群众不要阻挠征地工作,又支付给牛某某妻子30万元,并支付了四队补偿款131万元。在上诉人董某某、牛某某等人的努力劝阻下,被征地群众领取了每亩7万元的补偿款,也不再阻挠丈量土地,使征地工作顺利进行,圆满完成了开发商卜某某交待的事,同时也维护了村民的利益,大力配合了政府的征地工作。

      二、土地征收中,政府与被征地农民的法律关系。

      根据《土地管理法》和《物权法》的规定,征收土地的法律关系具有主体、客体的特定性。征收土地法律关系的主体双方都是特定的,征收土地的主体只能是国家,而被征地单位只能是农民集体。征收土地是一种行政行为,其征收主体是国家,征地是政府的专有权利,其他任何单位和个人无权行使征地权。土地征收的客体只能是农民集体所有的土地,现行的《土地管理法》规定的土地征收客体只能是农民集体所有的土地。另外,征收土地的法律行为还具有,土地征收行为的公共目的性,土地征收的强制性,土地征收的有偿性以及土地征收程序的合法性等特征。就本案而言,征地行为仅局限于某某县人民政府与某某村被征地的人民群众之间,不管政府补偿多少,以及某某村被征地的人民群众不管如何阻挠征地行为都是与政府对抗以希望达到维护自己的权益,不希望赖以生存的土地被征用,与开发商没有任何关系,当然也不存在开发商不通过政府而直接补偿给被征地农民的必要,也不符合我国法律的规定。

      三、政府与开发商的法律关系。

      按照我国的土地政策以及法律规定,征地主体必须是国家,开发商是没有征地权利的,开发商获得土地必须通过招拍挂法律程序,而招拍挂的土地由政府供给,因此,开发商与被征地群众是根本没有任何关系的。开发商需要土地进行商业开发应该通过政府取得,政府取得土地是通过很大程度通过征收来获取新增的国有土地。开发商向政府交纳土地使用权出让金动辄每亩几十万元或几百万元,政府征收农民集体土地仅有几万元,因此,这之间巨大的差额便成为对被征地农民补偿太低而造成矛盾的主要原因。

      四、上诉人董某某、牛某某与开发商卜某某的法律关系。

      根据以上分析,我们可以得知,开发商卜某某与被征地农民上诉人董某某、牛某某等根本就没有任何关系,待某某县政府从被征地农民征地以后,开发商直接从某某县政府手中得地进行商业开发就可以了。为什么开发商卜某某不通过政府就直接联系被征地农民代表上诉人董某某、牛某某呢?其原因有二:1、通过卜某某的笔录可知:政府在征地过程中遇到了村民的阻力,不让尽地丈量,为了加快征地进度,促进项目尽快开工以及资金压力才通过关系找到在被征地群众中有较大影响力的上诉人董某某;2、卜某某拍到的地块S111303,面积32905平方米,缴纳土地出让金为7000万元,每亩地为141.7万元,而政府补偿为每亩7万元,也是自己心中出于对被征地农民的同情,所以只要给了被征地农民钱,才能让征地更顺利,项目建设才能尽早开工。3、2012年8月份,开发商卜某某才正式取得了涉案地块的土地使用权,在此之前,开发商卜某某仅是缴纳了保证金,该地块是否能被其拍下尚未可知,因此,开发商卜某某也完全没有必要和被征地村民接触。综上,被征地农民根本也不需要找开发商协调,而是开发商为了征地顺利,早日开工建设,主动找的上诉人董某某、牛某某二人,自愿出资450万元。通过上诉人董某某等人的努力,使得被征土地得以顺利丈量,开发商最终实现了尽早得地的目的。

      五、450万元钱款的性质。

      开发商为了征地顺利,早日开工建设,便主动通过关系找到在被征地群众中有较大影响力的上诉人董某某、牛某某,先是自愿交给牛某某100万元让其活动、协调关系,见无效果后就逐渐增加了钱款数额,通过多次提现,才筹集了450万元现金。2011年11月22日,开发商卜某某在舜师路的继东野味餐馆通过牛某某主动宴请了上诉人董某某,在经过协商后,最终确定为450万元,第二天就让上诉人董某某去其住所领取,说明,卜某某已早有准备,否则不可能不到一天的时间内就筹集到450万元的现金。但对于450万元怎么处分卜某某并没有明确表示,只要保证被征地农民不阻挠征地,不要闹事就行了;上诉人董某某和牛某某商议,按每亩3万元补偿,又给了董士军等5人操心费,剩余下来的款项作为上诉人董某某的操心费处理。因此,该450元仅包含两部分:补偿款和操心费。

      六、上诉人董某某与没有得到补偿的被征地农民的关系。

      上诉人董某某和牛某某是被征地群众之一,在其中具有较大影响力。不管每亩地补偿3万元也好,还是450万元都是土地补偿也好,都是上诉人董某某为被征地农民争取过来的款项,也是开发商卜某某主动自愿支付的款项,不管上诉人董某某挪用或侵占没有得到补偿的群众款项,仅是侵犯了他们的利益,可由没有得到补偿的群众向上诉人董某某主张权利或追究其侵占罪的刑事责任,而与敲诈勒索无关。

      七、根据以上六点,结合敲诈勒索罪的犯罪构成,我们通过分析可以看出,上诉人董某某根本构不成敲诈勒索罪,也与敲诈勒索无关。

      根据《中华人民共和国刑法》第274条之规定,所谓敲诈勒索罪,指以非法占有为目的,对他人实行威胁,索取数额较大的公私财物的行为。下面结合敲诈勒索罪的犯罪构成进行分析如下:

      1、从敲诈勒索罪主观构成要件来看,上诉人董某某没有非法占有他人财物的故意。

      敲诈勒索罪在主观方面表现为直接故意,必须具有非法强索和占有他人财物的目的,如果行为人不具有这种目的,或者索取财物的目的并不违法,则不构成本罪。结合本案给出的事实情况,侦查卷宗大量的证据表明,上诉人董某某作为被征地群众不希望自己赖以生存的土地被征用,阻挠征地,也仅是与政府对抗,希望能获得更大的利益,根本和开发商没有交集,至少在上诉人董某某于2011年11月22日在舜师路的继东野味餐馆接受开发商卜某某宴请之前,两人从来没有接触过,更没有谈过劝阻群众以及补偿问题,更没有主动找到开发商卜某某要过一分钱,何来非法强索。450万元款项,是开发商卜某某通过牛某某介绍主动找到上诉人董某某,自愿交给上诉人董某某用于劝阻群众不要闹事,顺利征地,早日开工建设而支付的,让上诉人董某某亲自到卜某某家领取,又安排侄子卜凡强亲自开车将450万元巨款送到上诉人董某某家里,上诉人董某某为完成开发商的交待,将部分补偿款分配给被征地群众,并未独自占为己有,还成功劝阻了群众阻挠,使土地征收顺利完成,怎么能说上诉人董某某主动强行索取并非法占有呢?(详见侦查二卷:上诉人董某某、牛某某、卜某某、卜某的笔录)

      2、从敲诈勒索罪客观构成要件上看,上诉人董某某并没有采用威胁或要挟的方法,即并没有实施对开发商卜某某以日后的侵害行为相威胁,当场或者日后占有数额较大财物,或者以当场实施暴力相威胁,迫使被害人日后交付数额较大的财物的客观行为。

      敲诈勒索罪的犯罪手段要求对被害人实施威胁或者要挟强行勒索财物,同时最为重要的一点是这种威胁或者要挟需要达到使财物的所有者、保管者因为威胁或者要挟而丧失其自由意志为标准。从本案给出的相关事实情况来看,上诉人董某某不仅没有对开发商卜某某实施威胁或要挟的行为,还为卜某某的开发扫清了障碍,最终实现了卜某某的目的,为政府征地铺平了道路,有效地缓和了政府与群众的关系。假如上诉人董某某对开发商实施了敲诈勒索行为,作为开发商应及时报案,向政府反映,需要政府给予解决,而不是支付钱财,既然开发商将征地款项交给了政府,那么由政府负责解决征地矛盾,所以说,被征地群众与开发商根本就不存在任何矛盾和关系。再说,开发商作为强势群体,上诉人仅是一小老板百姓,无权无势,也根本无法与之作对、为敌,更不用说威胁、恐吓开发商了。所以说,被征地农民根本威胁或要挟不到开发商,也没有实施威胁或要挟的必要。况且,开发商卜某某主动通过牛某某联系的上诉人董某某,又自愿出资450万元,并且是早已准备好的现金,又安排其侄子卜凡强亲自开车将现金护送至上诉人董某某的家里,请问现实中存在这样的敲诈勒索吗?

      3、对本案敲诈勒索而言,仅有上诉人董某某、牛某某、卜某某三人参与,并不涉及其他人,根据本案证据来看,并不足以证实上诉人董某某犯有敲诈勒索罪。

      根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定:“对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚。”由此可见,我国法律对侦审判定罪的证据标准都是规定的“事实清楚,证据确实充分”, 也就是追求“客观真实”的证明标准,显而易见,该案的证据完全不能符合“客观真实”的定罪证明标准,不足以证实上诉人董某某犯有敲诈勒索罪,或者说敲诈勒索事实不清,证据不足。其他大量的证据都是证实上诉人董某某等群众闹事,不让丈量土地等对抗政府征收的行为,但这些证据与本案敲诈勒索根本没有任何关系。

      八、董某某敲诈勒索罪的产生来源于失地农民和政府之间的矛盾,解决根源在于征地利益分配的问题。

      我国政府长期依赖于土地财政,在土地利益的分配时,形成巨大的剪刀差,相比本案而言,政府征地仅补偿失地农民每亩7万元,而该地变更一下土地性质就被拍卖每亩140万余元,失地农民连零头都得不到,致使政府和失地农民大量的矛盾和对立,农民产生强烈的对抗情绪,政府为与民争利不惜动用国家机器进行打击。这样,就使政府失信于民,长此以往,会对党和国家严重不利。解决问题的关键在于打破现行土地的公有化或在分配土地利益时失地农民能得到大多数,改变政府土地财政,使之为土地的流转服务,让利于民。这才是值得党和政府所思考的!!!

      综上,辩护人认为公诉机关指控被告人董某某犯有敲诈勒索罪事实不清,证据不足,请法院查清事实真相,依法宣告被告人董某某无罪。

      辩护人: 山东xx律师事务所

      贾xx 律师

      xx年xx月xx日

      二、敲诈勒索罪起刑点是多少

      1.敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

      2.敲诈勒索公私财物,具有下列情形之一的,“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定:

      (1)曾因敲诈勒索受过刑事处罚的;

      (2)一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的;

      (3)对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的;

      (4)以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的;

      (5)以黑恶势力名义敲诈勒索的;

      (6)利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的;

      (7)造成其他严重后果的。

      3.二年内敲诈勒索三次以上的,应当认定为 “多次敲诈勒索”。

      特别注意:敲诈勒索近亲属的财物,获得谅解的,一般不认为是犯罪;认定为犯罪的,应当酌情从宽处理。

      以上就是“2018敲诈勒索罪无罪辩护词怎么写”的全部内容了。大家可以从中看出,律师辩护的重要性,如果请到专业的律师来进行辩护,他的辩护对犯罪分子的定罪量刑起着很重要的影响。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车网,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
无罪辩护词相关视频 更多>>
  • 罚金会执行夫妻共同财产吗
    2019-12-17 刑法 播放:486
  • 个人行赂罪会冻结账户资金吗
    2019-08-23 刑法 播放:5928
  • 赌博犯罪的司法解释
    2019-06-27 刑法 播放:8495
无罪辩护词相关语音问答 更多>>
无罪辩护词相关专题
无罪辩护词相关问答专辑

15

15年的中国在线法律服务品牌

中国放心的互联网法律服务平台

82

覆盖82个法律专业领域

站内法律专业领域覆盖面广

1,000,000

每天为全国近100万互联网用户

提供各种类型法律知识查询服务

我是公众

有法律问题?直接发布咨询
(不限时间,律师在线,有问必答)

我是律师

400-801-5398
(服务时间:周一至周日 8:00-21:00)

关于法律快车

法律快车版权所有 2005-2020 粤ICP备10231287号-5 粤公网安备 44010602002222号 增值电信业务经营许可证(ICP证)粤B2-20100586